Detaljmotivering
         
         1.	 Förundersökningslagen
         
         3 kap. Allmänna bestämmelser om hur förundersökning
            ska genomföras
         
         
         8 §. Brott som har begåtts utomlands.
         
         Bestämmelserna i 1 
            mom. är
            helt nya. Förundersökningsmyndigheten får
            undersöka ett brott som misstänks ha begåtts
            utomlands, om finsk lag kan tillämpas på brottet
            med stöd av 1 kap. i strafflagen och om det av skäl
            som gäller förundersökningen och för
            att straffansvaret ska förverkligas är ändamålsenligt
            att förundersökningen görs i Finland.
         
         
         Enligt motiven till paragrafen har åklagaren en viktig
            roll när det gäller att bedöma om man
            i Finland ska inleda förundersökning av ett brott som
            misstänks ha begåtts utomlands (s. 192). Det kan
            anses höra till samarbetsskyldigheten enligt 5 kap. 3 § 1
            mom. att inleda undersökning av brott av det här
            slaget. Den aspekten blir extra viktig i fall när det enligt
            1 kap. 12 § i strafflagen krävs åtalsförordnande
            av riksåklagaren. Då innebär inte samarbete
            kring förundersökningen att förundersökningsmyndigheten
            måste kontakta Riksåklagarämbetet direkt.
            Trots att paragrafen i strafflagen gäller väckande
            av åtal spelar den också en roll för
            när förundersökning kan inledas. Det är
            inte rationellt att undersöka ett fall där det
            inte kommer att utfärdas något åtalsförordnande.
         
         
         Av själva paragrafen framgår inte betydelsen av
            1 kap. 12 § i strafflagen. För att förtydliga
            frågan anser utskottet att paragrafen föreskriver
            att åklagaren ska vara med och fatta beslutet. Åklagarens
            ståndpunkt är avgörande eftersom det
            för åtal i domstol krävs åtalsförordnande.
            Följaktligen föreslår utskottet att den
               andra meningen i 1 mom. kompletteras med ett tillägg
            om att det är åklagaren som i dessa fall beslutar
            att förundersökning ska inledas.
         
         
         I den andra meningen i 1 mom. sägs det att särskilda
            bestämmelser om internationellt samarbete vid utredning
            av brott utfärdas genom lag. För den lagtekniska
            tydlighetens skull föreskår utskottet att meningen
            blir ett nytt 3 mom.
            
         
         
         4 kap. Förundersökningsprinciperna och rätttigheterna
            för dem som deltar i förundersökning
         
         
         
         
         9 §. En persons ställning vid förundersökning.
         
         Enligt paragrafen ska en person så snabbt som möjligt
            underrättas om sin ställning vid förundersökningen
            när han eller hon blir föremål för förundersökningsåtgärder.
            Skyldigheten gäller också när det sker
            förändringar i ställningen.
         
         
         Det kan ibland vara svårt att dra gränser
            och avgöra om en person är misstänkt
            eller vittne eller blir förhörd. Med tanke på sådana
            fall föreskriver 2 mom. att en person får
            bemötas som en person som ska förhöras
            om rollen är oklar. Utskottet påpekar att personen
            i sådana fall måste höras med försiktighet.
            I motiven säger regeringen att en person bör betraktas
            som misstänkt också vid svag misstanke om brott,
            eftersom personen då har rätt att låta
            bli att medverka till utredningen av brottet. Bestämmelser
            om detta ingår i 4 kap. 3 §. Rollen som misstänkt är
            förenad med flera andra rättigheter.Om en person
            i oklara fall inte behandlas som misstänkt och om personen
            trots allt blir misstänkt för brott när
            brottsmisstankarna stärks, kan hans eller hennes utsagor
            som vittne vara problematiska för utredningen och möjligheterna
            att tillgodose den misstänktes rättigheter. När
            den gällande förundersökningslagen stiftades
            ansåg lagutskottet att en utsaga av detta slag omfattas
            av ett förbud mot utnyttjande, det vill säga utsagan
            får inte upptas i förundersökningsprotokollet
            (LaUB 9/1986 rd).
         
         
         Utskottet menar att personen bara ska förhöras
            som en som ska höras om det innan personens ställning är
            klarlagd är nödvändigt för en fråga
            som ska utredas i förundersökningen (1 kap. 2 §).
            Då brukar det finnas något brådskande skäl
            som beror på brottsundersökningen. Grundregeln är
            att förhöret ska skjutas upp tills det är klart
            i vilken egenskap personen är involverad för att
            hans eller henens rättigheter ska kunna garanteras vid
            förundersökningen.
         
         
         12 §. Handläggningsspråket
            vid förundersökning.
         
         
          Paragrafen föreskriver om handläggningsspråket
            vid förundersökning. Utskottet noterar att tolkning
            för personer med hörsel- eller talskada bara regleras
            i 4 mom.som gäller andra än finsk-, svensk-
            och samiskspråkiga. I 2 mom. regleras också rätten
            att använda finska eller svenska. Principen bör
            dock vara att de språkliga rätttigheterna tillgodoses
            enligt bestämmelserna och för personer med hörselskada
            eller talskada. Följakligen föreslår
            utskottet att den sista meningen i 4 mom. blir ett nytt 5 mom.och
            att det gäller de fall som både 2 och 4 mom. avser.
            Också i dessa fall gäller det tolkning på statens
            bekostnad. Rätten att använda samiska vid förundersökning
            regleras i samisk språklag (1086/2003).
         
         
         Lagen har inga bestämmelser om rätt att anlita
            ojävig tolk. Som regeringen säger bör
            man i den mån det är möjligt vid förundersökning
            anlita en person som tolk som inte står i ett sådant förhållande
            till frågan eller parten att hans eller hennes opartiskhet äventyras
            i så hög grad att utredningen av ärendet
            eller partens rättigheter äventyras. Det är
            dessutom viktigt att anlita tolkning av hög kvalitet, framhåller
            utskottet. Den 20 oktober 2010 antogs Eueopaparlamentets och rådets
            direktiv 2010/64/EU om rätt till tolkning och översättning
            vid straffrättsliga förfaranden. Det gäller
            också personer med hörselnedsättning
            eller talsvårigheter. När direktivet sätts
            i kraft kommer det att kontrolleras att vår lagstiftning
            motsvarar kraven där.
         
         
         Vidare vill utskottet lyfta fram teckenspråk. Det är
            möjligt att tanken har varit att teckenspråk ska
            ingå i "använda det språk de förstår och
            kan tala tillräckligt bra" i 4 mom. Utskottet anser
            det dock befogat att lägga till en särskild bestämmelse
            om teckenspråkigas rätt att använda teckenspråk
            vid förundersökning. 
         
         
         13 §. Översättning av handlingar.
         
         Enligt 1 mom. ska handlingar eller delar av handlingar som ingår
            i förundersökningsmaterialet och är väsentliga
            med tanke på ärendet översättas
            till det språk som avses i 12 § och som en part
            använder, om översättning behövs
            trots tolkning för att bevaka partens rättigheter.
            Detta gäller alla de språk som enligt 12 § får
            användas vid förundersökning, inklusive
            teckenspråk. Utskottet föreslår en särskild
            bestämmelse om teckenspråk i 12 §.
         
         
         15 §. Partsoffentlighet vid förundersökning.
         
         Enligt 1 mom. i paragrafen har en part, efter att förundersökningen
            har inletts, rätt att få del av omständigheter
            som har föranlett förundersökningen och
            har kommit fram vid den. Enligt 2 mom. får rätten
            inskränkas bara om undersökningen försvåras
            av att uppgifter ges ut.
         
         
         Bestämmelsen är tydligare utformad än
            den gällande lagen eftersom den fastställer att
            rätten att få information gäller tiden
            efter att förundersökning har inletts och även
            de omständigheter som har lett till förundersökning.
         
         
         Över ett avslag ska det upprättas ett skriftligt förundersökningsbeslut
            enligt 11 kap. 1 § 1 mom. om någon omständighet
            inte ges ut till parten och om det är ett fall som avses
            i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).
            Klagan över beslutet kan lämnas in till den chef
            som fattat beslutet eller till laglighetsövervakaren. Alternativ
            kan ärendet föreläggas åklagaren.
            Rättsmedlen i samband med beslutet om förundersökning
            behandlas i samband med 11 kap. 1 §. Beslutet av myndigheten
            får överklagas genom besvär till förvaltningsdomstolen
            om lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet tillämpas
            på fallet. 
         
         
         5 kap. Förundersökningssamarbete mellan förundersökningsmyndigheter
            och åklagare
         
         
         1 §. Underrättelse till åklagaren.
         
         Paragrafen reglerar förundersökningsmyndighetens
            skyldighet att underrätta åklagaren om ett ärende som
            har kommit in för undersökning.
         
         
         Enligt den andra meningen i 1 mom. ska förundersökningsmyndigheten
            och åklagarmyndigheten tillsammans utifrån sina
            befogenheter besluta vilka brott som omfattas av underrättelseskyldigheten.
            Genom gemensamt beslutsfattande kan man säkerställa
            att det, när det läggs fast vilka brott som ska
            underrättas, på ett objektivt sätt tas
            hänsyn till de aspekter på undersökning av
            brottet som hänför sig till förundersökningsmyndigheterna
            och åklagarmyndigheterna och deras resurser och uppgiftsbeskrivning,
            sägs det i motiven. Den befogenhet som nämns i
            meningen avser den typ av allmänna befogenheter att meddela
            anvisningar och föreskrifter som kan härledas
            ur lag.
         
         
         Syftet med den ändrade avgränsningen av brott
            som omfattas av skyldigheten att underrätta är
            att understryka att man genom anvisningar kan samordna praxis i
            hela riket genom att närmare lägga fast vilka
            brott åklagaren ska underrättas om, sägs
            det vidare i propisitionen. Riksåklagarämbetet
            (RÅ:2008:2) och inrikesministeriet (SM-2008-01595/Ri-2)
            har meddelat samordnade anvisningar om vilka brottmål som åklagaren
            ska underrättas om. Riksåklagarämbetets
            anvisning gäller tills vidare och inrikesministeriets anvisning
            gäller 1.5.2008—30.4. 2013.
         
         
         De rikstäckande anvisningarna medverkar till samordnad
            praxis i hela landet, påpekar utskottet. Där kan
            aspekter av betydelse för underrättelsen behandlas
            mer ingående i lagparagraferna. Rikstäckande anvisningar
            från förundersökningsmyndigheten och åklagarämbetet
            har företräde framför lokala överenskommelser.
            Det måste dock gå att ta hänsy till att
            det i de lokala förhållandena kan finnas något
            som antingen kortvarigt eller långsiktigt måste
            beaktas vid underrättelse om vissa typer av brott.
         
         
         Det sätt och den ordning som sakerna läggs fram
            på måste förtydligas lagtekniskt sett.
            Utskottet föreslår därför att
            paragrafen omstrukturerars så att de ärenden som
            måste underrättas för att de har samband
            med att åklagaren är undersökningsledare
            nämns först. Därefter bör de ärenden
            komma som underrättas på grund av gemensamt beslut
            eller på begäran av åklagaren. Utskottet
            förslår dessutom att paragrafen skrivs i ett moment.
         
         
         3 §. Samarbetsskyldighet.
         
         Paragrafen reglerar samarbetet mellan förundersökningsmyndigheten
            och åklagaren. På det sätt som ärendets
            art och omfattning förutsätter ska förundersökningsmyndigheten
            underrätta åklagaren om omständigheter
            som hänför sig till förundersökning och
            hur förundersökningen framskrider i övrigt. Åklagaren
            ska i nödvändig omfattning delta i förundersökningen.
            Dessutom är förundersökningsmyndigheten
            och åklagarämbetet skyldiga att förhandla
            om frågor kring samarbetet.
         
         
         En av de viktigaste prioriteringarna i reformen är
            att förbättra samarbetet kring förundersökningar.
            Med effektivt samarbete kan hela straffprocessen förkortas
            avsevärt. Syftet med samarbetsskyldigheten är å ena
            sidan att förundersökningsmyndigheten vid behov
            ska få stöd av åklagaren för
            att kunna bedöma frågor som är beroende
            av prövning eller lämnar rum för tolkning, å andra
            sidan att åklagaren i nödvändig omfattning
            ska hållas à jour med förundersökningen
            och i förekommande fall utöva sina förundersökningsbefogenheter.
            Vid till exempel ekonomiska brott är det viktigt att undersökningsledaren
            och åklagaren tillsammans gör en bedömning
            av om förundersökningen ger tillräckligt
            underlag för åtalsprövning och centraliserad
            huvudförhandling. Betydelsen av samarbete kring förundersökning
            bör också framhävas bland annat vid undersökning
            av brott som begåtts utomlands. Också grundlagsutskottet framhåller
            i sitt utlåtande vikten av samarbete mellan polisen och åklagaren.
         
         
         Samarbetet behövs också när förundersökningsmyndigheten
            har underrättat åklagaren om att förundersökning
            har inletts och när åklagaren har deltagit eller åtminstone
            getts möjlighet att delta i förundersökning
            av en aktuell fråga. Extra viktigt är det med
            samarbete när ett ärende inte kommer att hänskjutas
            till åklagare på grundval av 10 kap. 2 § 2
            mom. Förundersökningen får inte avslutas
            utan att åklagaren får yttra sig om undersökningen är
            tillräckligt grundlig eller inte när åklagaren
            ursprungligen har underrättats om att förundersökning
            har inletts, understryker utskottet. Paragrafen bör preciseras
            i det hänseendet, anser utskottet och föreslår
            att det skrivs in en bestämmelse om detta efter den första
            meningen i 1 mom.
            
         
         
         7 kap. Förhör
         
         15 §. När lagliga företrädare
            för en omyndig ska kontaktas.
         
         
         Den lagliga företrädare för en omyndig
            som avses i 14 § 1 mom. och som har rätt att vara
            närvarande ska på förhand underrättas
            om förhöret, och åtminston en av dem
            ska ges tillfälle att närvara, enligt 1 mom.
            
         
         
         I 14 § 1 mom. föreskrivs det att intressebevakaren
            eller någon annan laglig företrädare
            har rätt att vara närvarande om den som förhörs
            inte har fyllt 15 år. I 2 mom. sägs det att en
            laglig företrädare har rätt att vara
            närvarande när en omyndig som har flyllt 15 år
            förhörs. Enligt 1 mom. avses med laglig företrädare
            vårdnadshavare, intressebevakare eller någon annan
            laglig företrädare.
         
         
         Tanken har varit att 15 § 1 mom. precis som den gällande
            lagen ska täcka in de fall som avses i 14 § 1
            och 2 mom. Med hänvisningen till 14 § 1 mom. vill
            man undvika att behöva upprepa de lagliga företrädarna,
            alltså vårdnadshavare, intressebevakare eller
            någon annan laglig företrädare. Hänvisningen
            kan emellertid feltolkas som att 15 § 1 mom. bara avser
            fall enligt 14 § 1 mom.
         
         
         För att undvika tolkningsproblem föreslår
            utskottet att 1 mom. får en hänvisning till 14 § 2 mom.
         
         
         10 kap. Avslutande av förundersökning
         
         1 §. Avslutande utsaga.
         
         Innan förundersökningen avslutas ska parterna
            ges tillfälle att till förundersökningsmyndigheten
            lämna in en avslutande utsaga som tar ställning
            till om förundersökningsmaterialet räcker
            till, bevisvärderingen, rättsfrågorna
            eller andra omständigheter som är viktiga för
            behandlingen. Detta under förutsättning att det
            inte med beaktande av ärendets art och omfattning, det
            obetydliga brottet eller andra liknande omständigheter är
            uppenbart onödigt att en utsaga begärs för åtalsprövning och
            domstolsbehandling.
         
         
         Paragrafen har mer ingående bestämmelser än den
            gällande lagen om de viktigaste omständigheter
            som den avslutande utsagan ska gälla. Dessutom föreskriver
            paragrafen bland annat om specificering av begäran om utsaga,
            skyldighet att pröva hur viktig en utsaga är,
            undersökningsledarens beslutanderätt och skydlighet
            att höra åklagaren. De förbättrade
            bestämmelserna om avslutande utsaga är enligt
            utskottet ett viktigt sätt att göra straffprocessen
            smidigare och snabbare. De avslutande utsagorna är dessutom
            ett viktigt element i samarbetet mellan förundersökningsmyndigheten
            och åklagarämbetet i och med att det är åklagaren
            som ska se till att ett ärende undersöks tillräckligt
            omfattande vid förundersökningen och eftersom
            den avslutande utsagan också spelar en roll för åtalsprövning.
         
         
         Det medverkar till att ärendet blir tillräckligt väl
            utrett och handläggningen snabbare när åklagaren
            kopplas till den avslutande utsagan i tillräckligt hög
            grad. Enligt 2 mom. ska åklagaren i förekommande
            fall höras om det är nödvändigt av
            begära avslutande utsaga och vad den i så fall ska
            innehålla. När förundersökningsmyndigheten överväger
            att begära en avslutande utsaga ska den som regel kontakta
            den allmänna åklagaren, enligt motiven till propositionen
            (s. 243). Begäran om avslutande utsaga bör dessutom
            beredas av förundersökningsmyndigheten och åklagaren
            i samarbete så att åklagaren kan medverka till
            att den läggs upp på ett sätt som är ändamålsenligt
            med tanke på förberedelserna inför huvudförhandlingen.
         
         
         Lagutskottet uppfattar "vid behov" i 2 mom. så att åklagaren
            måste höras om en avslutande utsaga behövs
            och vad den i så fall ska innehålla, när
            man överväger att begära utsaga. Bestämmelsen
            bör dock förtydligas. Merparten av brotten är
            så kallade mängdbrott eller andra rutinartade ärenden
            där avslutande utsaga inte övervägs.
            I och med att den avslutande utsagan spelar en viktig roll både
            för åtalsprövning och för domstolsbehandling
            måste åklagaren höras när avslutande
            utsaga övervägs, anser utskottet.
         
         
         Lagen anger inte någon frist för avslutande
            utsaga och säger i övrigt ingenting om inom vilken
            tid den ska lämnas in. Det är å ena sidan
            viktigt att förfarandet inte gör att handläggningen blir
            onödigt långdragen. Å andra sidan krävs
            det att att den som lämnar utsaga ska ha tillräckligt med
            tid på sig för att ärendet ska avancera
            i förundersökningen. Ärendena kan skilja
            sig mycket från varandra och det är enligt utskottet
            inte rationellt sätta en fast frist eller någon
            under eller övre gräns för fristen. Trots
            det bör bestämmelsen preciseras i fråga
            om tiden för att lämna in avslutande utsaga.
         
         
         I 5 kap. 3 mom. föreslår utskottet att förundersökningsmyndigheten
            ska vara skyldig att kontrollera att förundersökningen är
            tillräckligt väl utförd innan beslut
            om förundersökning fattas i ärenden som åklagaren
            har blivit underrättad om enligt 5 kap. 1 §. I
            princip är det möjligt att ärenden som åklagaren
            ursprungligen inte har underrättats om enligt 5 kap. 1 § kommer
            att omfattas av avslutande utsaga. Åklagaren kan då ha
            kopplats in när ärendet aktualiserats senare.
            Också i detta sammanhang bör det noteras att förundersökningen
            ska bara tillräckligt väl utförd.
         
         
         Enligt propositionen ska förundersökningsmyndigheten
            efter att ha fått en avslutande utsaga ta ställning
            till om utsagan ger anledning att komplettera förundersökningen
            eller inte. Enligt utskottet är det viktigt att att det
            inhämtas en bedömning av utsagan av åklagaren.
            Då kan åklagaren begära ytterligare utredningar
            med stöd av 5 kap. 2 § 1 mom. redan innan ärendet går
            vidare till åtalsprövning.
         
         
         För tydlighetens skull bör pargarfen omstruktureras.
            I utskottets paragrafförslag föreskriver 1 mom.
            om skyldigheten att bererda parterna tillfälle att lämna
            avslutade utsaga. I 2 mom. ingår bestämmelser
            om specificering av begäran om avslutande utsaga, tiden
            för att lämna in utsaga och förundersökningsmyndighetens
            befogenhet att överväga komplettering av förundersökningen.
            I 3 mom. ingår bestämmelser om att undersökningsledaren
            har rätt att besluta att avslutande utsaga ska begäras
            och åklagaren höras.
         
         
         11 kap. Särskilda bestämmelser
         
         1 §. Förundersökningsbeslut. 
         
         Paragrafen föreskriver om förundersökningsbeslutet.
            Den är ny och finns inte i den gällande lagen.
            Utifrån motiven till propositionen (s. 69) är
            de nya bestämmelserna nödvändiga och
            de förbättrar parternas ställning. I
            och med att det krävs ett uttryckligt beslut och att beslutet
            delges parterna kan avgörandena hålla högre
            kvalitet eftersom den som fattar besluten måste ta hänsyn
            till att de ska vara juridiskt hållbara. När besluten
            motiveras finns det bättre förutsättningar
            för utomstående kontroll av besluten.
         
         
         Regeringen föreslår ingen generell rätt
            att överklaga förundersökningsbeslut.
            Som regeringen säger finns det redan ibestämmelser
            om förundersökningsmyndighetens beslut och de
            tar hänsyn till regleringsbehovet i vissa fall, inklusive överklagande.
            Utskottets komplettering är tänkt att gälla
            de fall som inte är reglerade någon annanstans
            i lag. Förundersökning handlar om förberedelser
            inför åtalsprövning och rättegång
            och parterna kan därför senare åberopa
            omständigheter i förundersökningsbeslutet
            när målet kommer upp. Dessutom kan en part hänskjuta
            beslutsärendet till chefen för den som har fattat
            beslutet eller till laglighetsövervakaren genom klagan.
            Frågan också hänskjutas till åklagaren.
            Det måste också beaktas att det under förundersökningen
            fattas många beslut av den typ som avses här.
            Utskottet anser att de föreslagna bestämmelserna
            kan tillgodose behovet av rättssäkerhet för
            parterna. Med avseende på förundersökningsbeslutens
            art anser utskottet det inte vara nödvändigt med
            allmänna bestämmelser om rätten att överklaga.
         
         
         Vidare framhåller utskottet att en part enligt 11 kap.
            3 § har rätt att låta undersökningsledarens
            beslut om behörighet som biträde gå vidare till
            domstol. Detta gäller beslut där undersökningsledaren
            anser att ett biträde inte uppfyller behörighetsvillkoren.
         
         
         3 §. Behörighet som biträde.
         
         Enligt 1 mom. får den som är advokat
            eller offentligt rättsbiträde eller någon
            annan som enligt 15 kap. 2 § 1 mom. i rättegångsbalken är
            behörig att vara rättegångsombud vara
            biträde för en part vid förundersökning.
            Den 25 februari 2011 antog riksdagen lagen om rättegångsbiträden
            med tillstånd (RP 318/2010 rd — LaUB
            40/2010 rd). Hänvisningen måste därför ändras
            och gälla rättegångsbiträden
            med tillstånd enligt den lagen. Dessutom behövs
            det en övergångsbestämmelse.
         
         
         12 §. Övergångsbestämmelse.
            Ny.
         
         
         Utskottet föreslår att lagen får
            en övergångsbestämmelse som regelerar
            vilka bestämmelser som ska tilllämpas på förundersökningar
            som är aktuella när denna lag träder
            i kraft. Utskottet föreslår därför ett
               nytt 1mom.
         
         
         Dessutom föreslår utskottet att ett nytt
               2mom. läggs till som övergångsbestämmelse
            enligt vad som sägs under 3 §.
         
         
         
         
         2. 	Tvångsmedelslagen
         
         2 kap. Gripande, anhållande och häktning
         
         5 §. Förutsättningar för
            anhållande.
         
         
         Enligt 4 punkten får den som på sannolika
            skäl är misstänkt för brott
            anhållas om han eller hon inte har stadigvarande bostad
            i Finland och det är sannolikt att han eller hon genom
            att lämna landet drar sig undan förundersökning,
            rättegång eller verkställighet av straff.
         
         
         Enligt propositionen (s. 258) ska frihetsberövande
            av utlänningar bara tillgripas i vissa bestämda
            fall på grund av risken för att personen drar
            sig undan förundersökning, rättegång
            eller verkställighet av straff. En person får
            inte anhållas uteslutande på den grunden att han
            eller hon bor utomlands. Det måste läggas fram
            uppgifter om att det är sannolikt att personen försöker
            dra sig undan. Utöver att tillämpa principen om minsta
            olägenhet och proportionalitetsprincipen bör man
            också beakta möjligheten att i samarbete med myndigheterna
            i den misstänktes hemland försöka förmå den
            misstänkte att resa till Finland för att delta
            i en straffprocess eller för att avtjäna sitt
            straff. Då är det viktigt att konventionerna om
            internationell samverkan och andra instrument beaktas. Dessutom är
            det angeläget att brottsutredningen görs så snabbt
            som möjligt för att för att personen
            inte ska orsakas onödig olägenhet genom frihetsberövande
            eller på något annat sätt.
         
         
         Utskottet anser bestämmelserna vara motiverade. Den
            gällande lagstiftningen hindrar visserligen inte att ärendet
            i förkommande fall handläggs mycket snabbt. Förundersöknings-
            och justitiemyndigheterna måste samarbeta intimt när
            en person utan stadigvarande bostad i Finland påträffas,
            framhåller utskottet. I sådana fall är
            det viktigt att brottet utreds så snabbt som möjligt.
            Utskottet vill påminna om möjligheten att tillämpa
            påskyndat förfarande.
         
         
         9 §. Anhållningsberättigade
            tjänstemän.
         
         
         I den gällande tvångsmedelslagen har 1 kap.
            6 § ändrats genom lag 1153/2010 som trädde
            i kraft den 1 januari 2010. Ändringen innebär
            att chefen för Ålands sjöbevakningsområde
            inte längre ingår i förteckningen över
            anhållningsberättigade tjänstemän. Ändringen
            måste beaktas i 2 kap. 9 § i den nya tvångsmedelslagen.
         
         
         3 kap. Domstolsförfarande i samband med häktningsärenden
         
         1 §. Häktningsberättigad
            myndighet.
         
         
         Enligt 1 mom. är det den domstol som är
            behörig att behandla åtal i ärendet som
            beslutar om häktning. Innan åtal väcks
            får beslut om häktning också fatas av
            någon annan tingsrätt där ärendet
            kan behandlas på ett lämpligt sätt. Förslaget
            innebär en ändring av den gällande lagen
            som föreskriver att den domstol som är behörig
            att behandla åtal i ärendet får besluta
            om häktning, men att också tingsrätten
            på den ort där personen har gipits eller den anhållne
            förvaras och i brådskande fall dessutom någon
            annan tingsrätt. 
         
         
         För en flexibel reglering talar de korta fristerna,
            jourerna och den anhållnes intresse. Enligt motiven (s.
            261) kommer de tingsrätter där behandlingen lämpligen
            kan ske att vara tingsrätterna på de orter där
            gripandet görs eller där den anhållne
            förvaras. Utskottet anser att bestämmelsen förbättrar
            regleringen av skyndsamma fall när den öppna avgränsningen
            "i brådskande fall också av någon annan
            tingsrätt" försvinner. I brådskande fall
            ska man välja den domstol som är lämpligast
            att handlägga ärendet. Vidare är det
            viktigt att domstolarna och den som föredrar häktningsyrkandet
            samarbetar.
         
         
         17 §. Frigivning av en häktad.
         
         Paragrafen bygger på gällande lagstiftning
            som föreskriver att det alltid är en domstol som
            ska besluta om frigivande av en häktad. I 1 mom.  regleras
            situationer då domstolen på eget initiativ ska
            besluta om frigivning. I 2 mom. regleras situationer domstolen
            beslutar om frigivning på framställning av den
            anhållningsberättigade tjänstemannen. Dessutom
            finns 3 mom. som är helt ny. Den säger
            att åklagaren ska underrättas innan den anhållningsberättigade
            tjänstemannen under förundersökningen
            gör en framställning om frigivning.
         
         
         Enligt paragrafen ska den häktade friges genast när
            det inte längre finns förutsättningar
            för häktning. Frihet är ett högt
            värderat rättsligt värde. Därför
            bör målet vara att bestämmelserna ska tillåta
            att en häktad kan friges genast när det konstateras
            att det inte finns förutsättningar för häktning.
            Också Europadomstolen har i sin praxis understrukit vikten
            av direkt frigivning. Domstolarna brukar gå in för
            frigivning när de behandlar frigivningsförslagen.
            Av dessa skäl kan det anses befogat att en anhållningsberättigad tjänsteman
            ska förordna om att den häktade ska friges genast,
            om det i något annat sammanhang än vid domstolsbehandling
            konstateras att det inte finns förutsättningar
            för att hålla kvar den häktade. Det ger
            snabbare frigivning i den typen av situationer än om ärendet
            måste hänskjutas till domstol. En framställning
            om frigivning som lagts fram vid domsolsbehandling drar då inte
            ut på tiden även om det är en domstol
            som fattar beslutet.
         
         
         Följaktligen föreslår utskottet att
            3 mom. ska föreskriva att en anhållningsberättigad
            tjänsteman är skyldig att förordna om
            att den häktade ska friges om det inte längre
            finns förutsättningar för att hålla
            kvar den häktade. Om tjänstemannen är
            någon annan än en åklagare ska han eller hon
            hänskjuta frågan om frigivning till åklagaren.
            Då kan åklagaren ta ställning till konsekvenserna
            för möjligheterna att säkerställa straffprocessen.
         
         
         Vidare måste 2 mom. kompletteras så att det klart
            och tydligt framgår att domstolsbesluten gäller
            fall då det under sessionen kommer fram och konstateras
            att det inte längre finns förutsättningar
            för häktning.
         
         
         Vanligen framgår det redan före domstolsbehandlingen
            att det inte finns förutsättningar för fortsatt
            häktning. Principen bör vara att frigivning på framställning
            först under sessionen ska tillämpas bara i undantagsfall
            på grundval av omständigheter som kommer fram
            där.
         
         
         Dessutom är det viktigt att se till att fångvårdsmyndigheterna,
            den domstol som har behandlat häktningen och alla andra
            som behöver information blir underrättade om den
            anhållningsberättigade tjänstemannens
            frigivningsbeslut. Enligt 11 kap. 4 § 2 punkten kan närmare bestämmelser
            om mydigheternas samarbete i häktningsärenden
            utfärdas genom förordning av statsrådet.
         
         
         19 §. Ändringssökande.
         
         Precis som i den gällande lagen föreskriver
            paragrafen att ett beslut i ett häktningsärende
            inte får överklagas genom särskilda besvär.
            I ett överklagande av huvudsaken får den häktade
            också yrka ändring i beslutet om häktningsärendet.
            Dessutom finns möjligheten att överklaga häktningsärendet
            genom klagan. En nyhet är att den häktade dessutom
            får anföra klagan angående tiden för
            att väcka åtal. En annan nyhet är att
            den anhållningsberättigade tjänstemannen
            får rätt att anföra klagan över häktningsbeslutet.
         
         
         Utskottet anser det vara nödvändigt och ändamålsenligt
            att en anhållningsberättigad tjänsteman
            har rätt att anföra klagan. Möjligheten
            att anföra klagan spelar på grund av bestämmelserna
            om ny häktning i 2 kap. 14 § en roll framför allt
            om en anhållningsberättigad tjänsteman
            anser sig i tingsrätten ha lagt fram hållbara
            grunder för fortsatt häktning och det inte finns
            nya omständigheter att lägag fram som stöd
            för frigivning.
         
         
         I 2 kap. 14 § föreskrivs det att den som har häktats
            för ett brott men frigivits får häktas
            på nytt för samma brott bara på grundval
            av en omständighet som den som framställt häktningsyrkandet
            inte kunde åberopa när det tidigare häktningsbeslutet
            fattades. Enligt propositionen (s. 261) ska paragrafen också tillämpas
            på omständigheter som var kända när
            den häktade frigavs.
         
         
         Bestämmelserna i 2 kap. 14 § hindrar alltså häktning
            på grund av ett nytt yrkande i de fall som nämns
            ovan. Det handlar här om ett allvarligt frihetsberövande
            tvångsmedel och därför kan förbudet
            mot omhäktning på grund av tidigare omständigheter
            anses berättigat. Den gällande bestämmelsen
            om ny häktning ger praktiskt taget samma resultat. Utskottet
            har den uppfattningen att chanserna att ett yrkande på ny häktning
            ska gå igenom är små också när
            ett yrkande om häktning av någon som frigivits
            har avslagits och tidigare grunder läggs fram som underlag
            för ny häktning, även om lagen inte direkt
            förbjuder häktning utifrån ett sådant
            yrkande. Därför bör det i 1 mom. precis
            som propositionen nämnas båda fallen i fråga
            om anhållningsberättigade tjänstemän,
            det vill säga avslag på yrkande på häktning
            och frigivning av den häktade.
         
         
         Varken enligt den gällande lagen eller det nya förslaget
            har en målsägande med rätt att yrka på häktning
            rätt att anföra klagan. Enligt 2 kap. 12 § 1
            mom. får den som dömts till ovillkorligt fängelsestraff
            häktas eller fortfarande hållas häktad på yrkande
            av den målsägande som har yrkat på straff.
            Klagan kan vara av betydelse framför allt i straffprocessen
            innan dom faller. Det är den anhållningsberättigade
            tjänstemannen som primärt ansvarar för
            att straffprocessen avancerar och de brottsliga aktiviteterna förhindras.
            I förekommande fall kan målsäganden vända
            sig till tjänstemannen med klagan. Dessutom kan målsäganden
            vid överklagande av huvudsaken också överklaga
            häktningsbeslutet. Följaktligen anser utskottet
            det inte befogat att föreskriva om rätt att anföra
            klagan.
         
         
         Avslutningsvis famhåller utskottet att 3 kap. 17 § föreskriver
            att en häktad ska friges genast om det inte längre
            finns förutsättningar för häktning.
            Uppskov i samband med överklagande går inte att
            tillämpa på fall av klagan där besvärstiderna
            inte gäller.
         
         
         5 kap. Reseförbud
         
         4 §. Myndighet som meddelar reseförbud.
         
         Paragrafen motsvarar i stort sett 2 kap. 3 mom. i den gällande
            lagen, men i 3 mom. ingår det nya bestämelser.
            Vid behandlingen av ett häktningsyrkande eller ett ärende
            om fortsatt häktning ska domstolen pröva om förutsättningarna
            i 1 § uppfylls och om den som begärts häktad
            eller den häktade ska meddelas reseförbud i stället
            för att häktas, sägs det där.
            Enligt den gällande bestämmelsen får
            domstolen förordna om reseförbud för
            den misstäkte i stället för häktning.
         
         
         Det äri praktiken inte helt entydigt om en anhållningsberättigad
            tjänsteman eller allmänna åklagaren kan
            meddela en misstänkt reserförbud om domstolen
            avvisat ett häktningsyrkande som framställs innan åtalet
            har blivit aktuellt. Bestämmelsen bör därför
            preciseras. I ett tidigare sammanhang har utskottet (LaUB 31/2002
            rd) godtagit den tolkning som ingår i rättslitteraturen,
            nämligen att en tjänsteman i sådana fall
            inte kan meddela reseförbud. Reseförbud är
            ett alternativ till häktning och domstolen måste
            också pröva om den som begärs häktad
            kan meddelas reseförbud i stället för
            att häktas, när den avvisar ett häktningsyrkande.
            Den föreslagna bestämmselsen stämmer överens
            med lagutskottets ställningstagande.
         
         
         5 §. Beslut om reseförbud.
         
         Enligt 2 mom. ska den som meddelas reseförbud
            få en kopia av beslutet. Om personen inte är nrävarande
            när beslutet meddelas, får en kopia postas till
            den adress som han eller hon har uppgett. I praktiken kan det t.ex.
            utanför tjänstetid uppstå lägen
            där det av tekniska eller andra skäl inte kan
            lämnas kopior till den som meddelats förbud även
            om han eller hon varit närvarande när förbudet
            meddelades. Också då måste det vara möjligt
            att i efterskott till denne sända kopior under en adress som
            den berörda har uppgivit. Utskottet föreslår att
            bestämmelsen kompletteras på ett sätt
            som beaktar detta.
         
         
         6 kap. Kvarstad
         
         9 §. Ändringssökande.
         
         Domstolens beslut om kvarstad får överklagas
            genom särskilda besvär., men besvär indrar
            inte att egendom beläggs med kvarstad om inte fullföljdsdomstolen bestämmer
            något annat. Bestämmelserna stämmer överens
            med den gällande lagen.
         
         
         En nyhet är bestämmelsen att domstolen får bestämma
            att kvarstaden ska bestå till dess att beslutet har vunnit
            laga kraft, när den häver en kvarstad eller en
            tillfällig kvarstad. Syftet är att säkerställa
            verkställighet när beslutet strider mot yrkandet
            från den anhållningsberättigade tjästemannen.
            Tanken är inte att ändra den lagfästa tolkningen
            att egensom som tillfälligt belagts med kvarstad får
            vara kvar hos polisen trots besvär även när
            ett yrkande om slutlig kvarstad har avvisats.
         
         
         För att undvika tolkningssvårigheter bör
            den andra meningen kompletteras med att besvär inte hindrar
            att kvarstaden ska bestå om inte fullföljdsdomstolen
            bestämmer något annat.Tillägget täcker
            in situationer då egendomen är belagd med tillfällig
            kvarstad vid den tidpunkt då domstolen fattar sitt beslut.
            Meningen gäller då både fall då den
            som är föremål för åtgärden överklagar
            och fall då den anhållningsberättigade
            tjänstemannen överklagar.
         
         
         7 kap. Beslag samt kopiering av handlingar
         
         3 §. Förbud mot beslag och kopiering
            när det gäller närstående samt
            tystnadsplikt och tystnadsrätt
            
            .
         
         
         Enligt 3 mom. får en handling trots 2 mom.
            tas i beslag eller kopieras om personen med stöd av 17
            kap. 23 § 3 mom. i rättegångsbalken kan
            förpliktas att vittna eller med stöd av 24 § 4
            mom. förpliktas att besvara en fråga.
         
         
         Under behandlingens gång har det kommit fram att förutsättningen
            för beslag enligt den gällande lagen av misstag
            uteblivit, nämligen att det strängaste starffet
            ska vara fängelse i minst sex år. Utan den begränsningen
            skulle beslag också gälla fall då sekretessbrott
            undersöks. Grundlagsutskottet påpekar samma sak
            och enligt uppgifter till utskottet var det inte tänkt
            att det gällande läget skulle ändras.
            Utskottet föreslår därför att
            slutet av 3 mom. kompletteras med "och om undersökningen
            gäller ett brott enligt 1 mom.". I 1 mom. föreskrivs
            det om fall då villkoret för att beslagta eller
            kopiera en handling är att undersökningen ska
            gälla ett brott där det strängaste straffet är
            fängelse i minst sex år.
         
         
         4 §. Förbud mot beslag och kopiering
            som gäller teleavlyssning, teleövervakning och
            basstationsuppgifter
            
            .
         
         
         Paragarfen är ny. Enligt 1 mom. får
            handlingar och data som innehåller uppgifter som gäller
            meddelanden som avses i 10 kap. 3 § 1 mom., identifieringsuppgifter
            som avses i 10 kap. 6 § 1 mom. eller basstationsuppgifter
            som avses i 10 kap. 10 § 1 mom. inte tas i beslag eller kopieras
            hos ett teleföretag som avses i 2 § 21 punkten
            i kommunikationsmarknadslagen (393/2003) (teleföretag)
            eller en sammanslutningsabonnent som avses i 2 § 11 punkten
            i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004)
            (sammanslutningsabonnent). 
         
         
         Bakgrunden till bestämmelsen är att teleavlyssning,
            teleövervakning och basstationsuppgifter är ingrepp
            i de grundläggande fri- och rätttigheterna och
            att villkoren därför måste vara stränga.
            Dessa tvångsmedel sätts vanligen bara in vid utredning
            av allvarliga brott och det krävs domstolsbeslut. Förbudet
            i 1 mom. behövs för att understryka att det stränga
            lagstadgade villkoret för teletvångsmedel inte
            kan kringgås genom kvarstad.
         
         
         Teleföretagen och sammanslutningsabonnenterna är
            de som kan antas inneha uppgifterna på det sätt
            som paragrafen avser. Bestämmelserna i 2 mom. hänvisar
            till  10 kap. 4 § 1 mom. om inhämtande av information
            i stället för teleavlyssning. Också där
            nämns bara teleföretag och sammanslutningsabonnenter.
            För konsevensens skull är det bra att tillämpningsområdet är
            detsamma. Utskottet ser ingen anledning att utvidga tillämpningsområdet
            till andra tredje parter som inte är parter i kommunikationen.
         
         
         8 §. Omhändertagande för
            beslag och för kopiering av handlingar.
         
         
         Paragrafen föreskriver om omhändertagande
            av föremål, egendom eller handling när
            en misstänkt grips eller vid genomsökning. Enligt 2
               mom. ska en anhållningsberättigad tjänsteman
            utan dröjsmål underrättas om omhändertagandet,
            och denne ska utan obefogat dröjsmål besluta om
            föremålet, egendomen eller handlingen ska tas
            i beslag eller om handlingen ska kopieras. Av motiven framgår
            det inte hur snabbt polisen förväntas underrätta
            om beslaget. För tydlighetens skull påpekar utskottet
            att "utan dröjsmål" avser att underrättelsen
            ska ske praktiskt taget genast efter beslaget.
         
         
         I den andra meningen i 2 mom. sägs det att polismannen
            utan underrättelse omedelbart får återlämna
            det som omhändertagits, om det har framgått att
            det uppenbarligen inte finns några förutsättningar
            för beslag eller kopiering. Syftet är att undvika
            att frågan i onödan måste gå via
            en anhållningsberättigad tjänsteman när
            en polisman efter ett beslag upptäcker att åtgärden
            var obefogad. Utskottet understryker samtidigt att "uppenbarligen"
            avser polismannens rätt att återlämna
            beslag bara gäller klara fall. Ordet "omedelbart" betyder
            att beslaget ska återlämnas genast när
            det omhändertas.
         
         
         9 §. Underrättelse om omhändertagande.
         
         Den vars föremål, egendom eller handling har
            omhändertagits för beslag eller kopiering ska
            enligt 2 mom. utan dröjsmål underrättas
            om omhändertagandet, om han eller hon inte har var på plats vid
            omhändertagandet. Också mottagaren och avsändaren
            av ett brev, paket eller någon annan liknande försändelse
            ska underrättas om omhändertagande, om deras adresser är
            kända. Enligt den gällande lagen ska omhändertaget
            meddelas den hos vilken ett föremål beslagtas
            eller omhändertas.
         
         
         Enligt motiven (s. 288) ska utgångspunkten fortfarande
            vara att det räcker med att den som innehaft det som tagits
            i beslag eller kopieras blir underrättad. Då är
            det på hans eller hennes ansvar att underrätta ägaren
            till exempelvis ett föremål. Utskottet menar att
            motiven kan ge den felaktiga uppfattningen att skyldigheten att
            underrätta om beslag inte alls ändras. Av formuleringen
            och motiven framgår det dessutom att tanken har varit att
            tillgodose både innehavarens och i synnerhet ägarens
            rätt. Det är uppenbart att polisen inte nödvändigtvis
            får vetskap om någon annan än innehavaren
            och dennes kontaktuppgifter. Ofta är innehavaren lika med ägaren.
            Därför ska någon annan än innehavaren
            bara behöva underrättas i förekommande
            fall. Om polisen emellertid råkar ha andra uppgifter ska
            också ägaren underrättas, understryker
            utskottet. Följakligen måste 1 mom. ändras
            i enlighet med detta.
         
         
         I 2 mom. ingår villkoren för att
            en underrättelse om omhändertagande ska få skjutas
            upp. Enligt den gällande lagen kan bara underrättelse om
            beslag skjutas upp om det handlar om post- eller varuförsändelser
            eller telegram. I momentet avser möjligheten samtliga fall
            då någonting tas om hand för att beslagtas
            eller för att kopiera dokument. I samtliga fall gäller
            att underrättelsen bara kan skjutas upp om viktiga skäl
            som har samband med utredningen kräver det.
         
         
         Förslaget behövs för att brottsutredningen
            ska gå framåt. Det tillåter att andra
            brott i samma ärende kan beaktas, likaså behovet
            av undersökning. Uttrycket "som har samband med utredningen"
            innebär att förundersökningen måste
            ha startat.
         
         
         Underrättelsen får enligt 2 mom. skjutas fram med
            högst en vecka. Därefter får en domstol
            på begäran av tjänstemannen besluta om
            att skjuta fram underrättelsen med högst två månader åt gången.
            Men underrättelsen ska lämnas utan dröjsmål
            när förundersökningen avslutats. 
         
         
         Utskottet understryker att underrättelsen inte får
            skjutas fram hur länge som helst genom att begära
            nya frister via domstol med tanke på rättssäkerheten
            för den som har rätt till det som har beslagtagits
            eller kopierats. Det bör också noteras att fristerna är
            de längsta tillåtna tiderna. Ett omhändertagande
            måste underrättas genast när viktiga
            skäl som har samband med utredningen inte längre
            kräver det, oavsett om beslutet att skjuta fram underrättelsen
            har fattats av en anhållningsberättigad tjänsteman
            eller av domstolen. Momentet tillåter inte att underrättelsen uteblir.
         
         
         14 §. Hävning av beslag
            .
         
         
         Ett beslag ska hävas så snart det inte längre
            behövs. Det ska också hävas, om inte åtal
            för det brott som ligger till grund för beslaget
            väcks inom fyra månader från det att
            föremålet, egendomen eller handlingen togs i beslag.
            På villkoren i 2 mom. får domstolen förlänga
            tiden för att väcka åtal med högst fyra
            månader åt gången.
         
         
         Av särskilda skäl som hänför
            sig till arten och utredningen av det aktuella brottmålet
            kan tiden förlängas enligt 2 mom. med högst
            ett år åt gången eller så kan
            det beslutas att beslaget består tills vidare. Det kan
            också bestämmas att ett beslag består
            tills vidare om det är förbjudet att inneha det
            föremål, den egendom eller den handling som beslagtagits.
         
         
         I motiven (s. 291—292) avgränsar regeringen de
            fall då beslag ska kunna gälla tills vidare. Det kan
            gälla fall när det inte medför någon
            skada eller olägenhet för beslaget att det består.
            Vanligen avser detta situationer då förundersökningen
            inte avancerar för att det inte finns någon misstänkt
            eller står på stället av någon
            annan orsak. I sådana fall är det inte rationellt
            att med jämna mellanrum låta domstolen besluta
            att beslaget ska bestå. Därutöver ska
            principerna för tvångsmedel beaktas, särskilt
            propotionalitetsprincipen och principen om minsta olägenhet.
         
         
         Om det finns en misstänkt ska dennes, eller någon
            annans egendom som är tagen i beslag, säkerställs
            deras rätt av möjligheten att hänskjuta ärendet
            till domstol enligt 15 §. Beslaget kan bestå bara
            om förutsättningarna för beslaget fortfarande
            föreligger och det inte är oskäligt att
            låta beslaget bestå med hänsyn till grunden
            för beslaget och den olägenhet som det medför. Ärendet kan
            hänskjutas till domstol med två månaders mellanrum.
         
         
         Vad beräffar handlingar bör det noteras att principen är
            att beslagtagna handlingar enligt 2 § i detta kapitel ska
            ersättas med kopior. Då behåller den
            som har rätt till handlingarna originalen och har tillgång
            till dem. I sådana fall åsamkas den som har tätt
            till handlingarna vanligen inte någon större olägenhet.
            Kopieringen kan eventuellt gå till så att handlingarna
            först måste beslagtas, men också då måste
            beslaget upphävas så snart kopior är
            tagna.
         
         
         15 §. Yrkande att domstol ska besluta om beslag eller
            kopiering
            
            .
         
         
         På yrkande av den som saken gäller ska domstolen
            besluta om ett beslag ska bestå eller om kopian av en handling
            ska förvaras för att användas som bevis.
            Enligt 2 mom. ska yrkandet innan åtalet börjar
            behandlas tas upp till behandling inom en vecka från det
            att det kom in till domstolen. Ett beslag behöver dock inte
            tas upp till ny behandling tidigare än två månader
            efter föregående behandling. Enligt uppgifter
            till utskottet har det inte varit meningen utesluta fall som gäller
            om en kopia ska bevaras och användas som bevis. Utskottet
            föreslår att bestämmelsen kompletteras
            med kopia av handling.
         
         
         8 kap. Genomsökning
         
         1 §. Definitioner.
         
         Med särskild husrannsakan avses enligt 3 mom.
            genomsökning av ett sådant utrymme beträffande
            vilket det finns anledning att anta att genomsökningen
            kommer att omfatta information som de som avses i 17 kap. 23 § 1 mom.
            i rättegångsbalken inte får vittna om
            i rätttegång eller som de som avses i 24 § 2
            eller 3 mom. i det kapitlet får vägra röja.
            Utskottet framhåller att syftet med särskild husrannsakan uttryckligen är
            att hindra beslag av information som omfattas av tystnadsplikt eller
            tystnadsrätt. För att förtydliga detta
            föreslår utskottet att slutet av 3 mom. kompletteras
            med "och som med stöd av 7 kap. 3 § inte får
            tas i beslag eller kopieras".
         
         
         
            Med platsgenomsökning avses enligt
            4 mom. genomsökning av andra platser än sådana
            som avses i 2 eller 3 mom. och som inte är allmänt tillgängliga
            eller i fråga om vilka den allmänna tillgängligheten
            har begränsats eller hindrats vid tidpunkten för
            genomsökningen, eller genomsökning av ett fordon. Enligt
            motiveringen till momentet är syftet med bestämmelsen
            i analogi med 5 kap. 8 § i den gällande tvångsmedelslagen
            att platsgenomsökningen ska omfatta platser som är
            allmänt tillgängliga men också platser
            som inte är allmänt tillgängliga eller
            där den allmänna tillgängligheten är
            begränsad vid tidpunkten för genomsökningen.
            Utskottet föreslår att momentet ändras så att
            det svarar mot innehållet i motiveringen.
         
         
         5 §. Närvaro vid husrannsakan.
         
         Utskottet föreslår nedan en ny 18 § och
            följaktligen bör 5 § 2 mom. hänvisa
            till 19 § i stället.
         
         
         
         
         
            14 §. Tillämpliga bestämmelser
               vid platsgenomsökning. 
            
         
         
         Utskottet föreslår nedan en ny 18 § och
            följaktligen bör paragrafen hänvisa till
            19 § i stället.
         
         
         14 §. Domstolsprövning av husrannsakan. (Ny).
         
         Den som berörs av husrannsakan föreslås
            inte kunna få ett ärende som gäller husrannsakans laglighet
            prövad av domstol, utan övriga rättsmedel
            anses vara tillräckligt effektiva.
         
         
         Europeiska domstolen för de mänskliga rätttigheterna
            avgjorde den 15 februari 2011 ärendena Heino mot Finland
            och Harju mot Finland. Det första ärendet gällde
            husrannsakan i en advokatbyrå och det senare en husrannsakan
            i en persons hem. I båda avgörandena konstateras brott
            mot artikel 8 i europeiska konventionen om de mänskliga
            rättigheterna. Motiveringen är att den finländska
            lagstiftningen inte erbjuder adekvata rättsmedel före
            eller efter husrannsakan. Av motiveringen kan man dra slutsatsen
            att detta gäller både villkoren för husrannsakan
            och själva proceduren. Det betyder att bestämmelserna
            i 8 kap. i den föreslagna tvångsmedelslagen måste
            kompletteras. 
         
         
         Avgörandena av domstolen för de mänskliga rättigheterna
            gör det möjligt att välja mellan förhandsbedömning
            och efterhandsbedömning av om husrannsakan är
            lagenlig eller inte, menar utskottet. Valet av system kan väga
            in nationella aspekter. 
         
         
         Man måste ta hänsyn till att de länder
            där beslutet om husrannsakan fattas av en domstol eller
            undersökningsdomare över lag har ett system för
            behandling av brottmål som avviker från det finländska
            systemet. Det är i stor utsträckning en resursfråga
            att låta en åklagare eller domstol ta över
            uppgiften att besluta om husrannsakan. Det kan t.ex. behövas
            personalöverföringar mellan myndigheter, mer personal
            eller någon annan liknande resursrelaterad beredskap för
            följder av ändringar i systemet. Grunderna för
            en avgränsning av behörigheten kan leda till att
            tillämpningspraxis inte blir samordnad. Dessutom måste
            man beakta i vilken mån domstolen de facto är kapabel
            att undersöka förutsättningarna för
            husrannsakan, särskilt när det gäller
            rutinmässiga brott.
         
         
         Husrannsakan måste i regel göras skyndsamt för
            att förhindra åtgärder som försvårar
            brottsutredningen, t.ex. att bevis förstörs eller
            egendom som brottet gäller göms undan. Det hänger
            samman med hur effektiva husrannsakan och förundersökningen över
            huvud taget är och hur stor andel brott som blir uppklarade.
            Procenttalet är högt hos oss i internationell
            jämförelse. Om domstolen beslutar om allmän
            husrannsakan och beslutet dröjer längre än
            om det fattades av en anhållningsberättigad tjänsteman,
            kan trycket på att i brådskande fall göra
            husrannsakan efter beslut av en polisman öka. I nuläget
            görs var åttonde husrannsakan utan förordnande
            av en anhållningsberättigad tjänsteman.
         
         
         Utskottet anser följaktligen att det är befogat att
            ha en efterhandskontroll av om husrannsakan varit lagenlig. Systemet
            för behandling av tvångsmedel bygger över
            huvud taget på att man kan få lagligheten prövad
            av domstol uttryckligen efter att tvångsmedlet förordnats.
            Det går inte ens att ta ställning till frågor
            om proceduren för husrannsakan innan denna har förrättats. 
         
         
         Utskottet påpekar att åklagaren redan enligt de
            gällande bestämmelserna har befogenhet att besluta
            om husrannsakan och enligt förslaget ska vara behörig
            att besluta om allmän husrannsakan. Det betyder att frågan
            om att förrätta husrannsakan inom ramen för
            förundersökningssamarbetet kan föras
            till åklagaren för prövning och beslut.
            Detta är viktigt när det är osäkert
            om förutsättningar för husrannsakan föreligger. Med
            hänvisning till grundlagsutskottets utlåtande
            anser lagutskottet ändå att man bör överväga möjligheterna
            att beslutet om allmän husrannsakan i regel fattas av någon
            annan än förundersökningsmyndigheten.
         
         
         Även om det redan har föreslagits särskilda bestämmelser
            om tystnadsplikt och tystnadsrätt i fråga om lokaler
            på advokatbyråer, läkarmottagningar,
            tidningsredaktioner och andra liknande — särskild
            husrannsakan, domstolsbeslut på förhand, genomsökningsombud
            och försegling av omtvistat material som förs
            till domstol — bör möjligheten att i
            efterhand få ärendet prövat av domstol
            också gälla särskild husrannsakan i sådana
            lokaler, anser utskottet. Bedömningen bör kunna
            gälla proceduren också här. Det som också talar
            för en domstolskontroll i efterhand är att domstolen
            vid behandlingen före särskild husrannsakan enligt
            8 kap. 17 § i den föreslagna tvångsmedelslagen
            inte ska höra den person hos vilken husrannsakan ska företas,
            så vid den behandlingen kan han eller hon inte göra
            förutsättningarna för husrannsakan stridiga.
         
         
         I sitt utlåtande har grundlagsutskottet ett förslag
            till bestämmelse om att den som berörts av husrannsakan
            i efterhand får föra ett ärende som gäller
            huruvida husrannsakan varit laglig till domstol. Grundlagsutskottet
            anser att bestämmelsen uppfyller de lägsta krav
            som för närvarande ställs i europeiska
            konventionen för de mänskliga rättigheterna
            och tolkningspraxis i europeiska domstolen för de mänskliga
            rättigheterna. Lagförslagets 8 kap. 15 § måste
            kompletteras enligt förslaget i utlåtandet för
            att lagen ska kunna behandlas i vanlig lagstiftningsordning.
         
         
         Lagutskottets förslag till ny 8 kap. 18 § stämmer
            i sak överens med den bestämmelse som grundlagsutskottet
            föreslår i bilagan till sitt utlåtande.
            För den lagtekniska tydlighetens skull bör bestämmelsen
            lämpligen bli en egen paragraf. Följaktligen ändras
            paragrafnumreringen från och med 8 kap. 18 § i
            propositionen.
         
         
         Den nya paragraf som lagutskottet föreslår avviker
            från de andra bestämmelserna om att den person
            som är föremål för ett tvångsmedel
            kan få ärendet prövat av domstol (4 kap.
            5 §, 5 kap. 8 §, 6 kap. 5 § och 7 kap.
            15 §) i det avseendet att paragrafen föreskriver
            om en tidsfrist för yrkandet. I de här paragraferna
            behövs det en tidsfrist därför att de
            handlar om ett behov att häva ett skadligt tvångsmedel —begränsning
            av kontakter, kvarstad eller beslag — och att giltighetstiden
            för tvångsmedlet i varje fall går ut
            under den straffrättsliga processens lopp. Situationen är
            en annan när det gäller husrannsakan, eftersom
            giltighetstiden inte är fortlöpande utan går
            ut förr eller senare. Om det inte fanns någon
            tidsfrist för yrkandet, skulle det i princip gå att
            framställa det när som helst och hur sent som
            helst. Det ligger i de involverades intresse att snabbt få ett
            avgörande. Det är inget hinder för ett
            snabbt avgörande i ärendet att avgörandet
            av huvudsaken i brottmålet kommer först därefter.
            Det går att separat avgöra om det finns förutsättningar
            för husrannsakan och om förfarandet är
            behörigt.
         
         
         Utskottet anser att det är naturligt att den utsatta
            tiden börjar löpa när husrannsakan förrättas.
            Detta gäller också fall där personen
            på det sätt som lagen kräver har getts
            tillfälle att vara närvarande vid husrannsakan
            och den som framställer yrkandet på förhand
            har fått veta att husrannsakan kommer att företas.
            Om husrannsakan inte har aviserats och innehavaren av stället inte
            har varit närvarande vid förrättningen,
            ska tidsfristen räknas från det att ett meddelande
            har lämnats enligt 8 kap. 5 § 2 mom. Meddelandet behöver
            inte lämnas bevisligen, så åtgärderna för
            att underrätta personen måste noga dokumenteras
            i de handlingar som gäller husrannsakan.
         
         
         Domstolen ska pröva ärendet i den omfattning
            som yrkandet har framställts. Om den som har framställt
            yrkandet t.ex. anser att det inte har funnits förutsättningar
            för husrannsakan, ska domstolen pröva om husrannsakan
            har gått lagligt till.
         
         
         Dessutom bör det noteras i lagen att domstolsbeslutet
            får överklagas. Både den som framställt yrkandet
            och den anhållningsberättigade tjänsteman
            som kommit med ett bemötande till det har rätt
            att överklaga domstolsbeslutet.
         
         
         Avgörandet från domstolen för de
            mänskliga rättigheterna visar enligt utskottets
            uppfattning inte på någon tydlig ståndpunkt
            till accessoriska påföljder, t.ex. skadeståndsansvar.
            Utskottet anser att skadeståndsfrågorna bör
            undersökas särskilt, t.ex. när skadeståndsansvaret
            för offentligrättsliga sammanslutningar ses över.
         
         
         18 §. Domstolsprövning av husrannsakan. (Ny). 
         
         Den som berörs av husrannsakan föreslås
            inte kunna få ett ärende som gäller om
            husrannsakan är laglig prövat av domstol, utan övriga
            rättsmedel anses vara tillräckligt effektiva.
         
         
         Europeiska domstolen för de mänskliga rätttigheterna
            avgjorde den 15 februari 2011 ärendena Heino mot Finland
            och Harju mot Finland. Det första ärendet gällde
            husrannsakan i en advokatbyrå och det senare en husrannsakan
            i en persons hem. I båda avgörandena konstateras brott
            mot artikel 8 i europeiska konventionen om de mänskliga
            rättigheterna. Motiveringen är att den finländska
            lagstiftningen inte erbjuder adekvata rättsmedel före
            eller efter husrannsakan. Av motiveringen kan man dra slutsatsen
            att detta gäller både villkoren för husrannsakan
            och själva proceduren. Det betyder att bestämmelserna
            i 8 kap. i den föreslagna tvångsmedelslagen måste
            kompletteras. 
         
         
         Avgörandena av domstolen för de mänskliga rättigheterna
            gör det möjligt att välja mellan förhandsbedömning
            och efterhandsbedömning av om husrannsakan är
            lagenlig eller inte, menar utskottet. Valet av system kan väga
            in nationella aspekter. 
         
         
         Man måste ta hänsyn till att de länder
            där beslutet om husrannsakan fattas av en domstol eller
            undersökningsdomare över lag har ett system för
            behandling av brottmål som avviker från det finländska
            systemet. Det är i stor utsträckning en resursfråga
            att låta en åklagare eller domstol ta över
            uppgiften att besluta om husrannsakan. Det kan t.ex. behövas
            personalöverföringar mellan myndigheter, mer personal
            eller någon annan liknande resursrelaterad beredskap för
            följder av ändringar i systemet. Grunderna för
            en avgränsning av behörigheten kan leda till att
            tillämpningspraxis inte blir samordnad. Dessutom måste
            man beakta i vilken mån domstolen de facto är kapabel
            att undersöka förutsättningarna för
            husrannsakan, särskilt när det gäller
            rutinmässiga brott.Husrannsakan måste i regel
            göras skyndsamt för att förhindra åtgärder
            som försvårar brottsutredningen, t.ex. att bevis
            förstörs eller egendom som brottet gäller
            göms undan. Det hänger samman med hur effektiva
            husrannsakan och förundersökningen över
            huvud taget är och hur stor andel brott som blir uppklarade.
            Procenttalet är högt hos oss i internationell
            jämförelse. Om domstolen beslutar om allmän
            husrannsakan och beslutet dröjer längre än
            om det fattades av en anhållningsberättigad tjänsteman,
            kan trycket på att i brådskande fall göra
            husrannsakan efter beslut av en polisman öka. I nuläget
            görs var åttonde husrannsakan utan förordnande
            av en anhållningsberättigad tjänsteman.Utskottet
            anser följaktligen att det är befogat att ha en
            efterhandskontroll av om husrannsakan varit lagenlig. Systemet för
            behandling av tvångsmedel bygger över huvud taget
            på att man kan få lagligheten prövad
            av domstol uttryckligen efter att tvångsmedlet förordnats.
            Det går inte ens att ta ställning till frågor
            om proceduren för husrannsakan innan denna har förrättats. Utskottet
            påpekar att åklagaren redan enligt de gällande
            bestämmelserna har befogenhet att besluta om husrannsakan
            och enligt förslaget ska vara behörig att besluta
            om allmän husrannsakan. Det betyder att frågan
            om att förrätta husrannsakan inom ramen för
            förundersökningssamarbetet kan föras
            till åklagaren för prövning och beslut.
            Detta är viktigt när det är osäkert
            om förutsättningar för husrannsakan föreligger. Med
            hänvisning till grundlagsutskottets utlåtande
            anser lagutskottet ändå att man bör överväga möjligheterna
            att beslutet om allmän husrannsakan i regel fattas av någon
            annan än förundersökningsmyndigheten.Även
            om det redan har föreslagits särskilda bestämmelser
            om tystnadsplikt och tystnadsrätt i fråga om lokaler
            på advokatbyråer, läkarmottagningar,
            tidningsredaktioner och andra liknande - särskild husrannsakan,
            domstolsbeslut på förhand, genomsökningsombud
            och försegling av omtvistat material som förs
            till domstol - bör möjligheten att i efterhand
            få ärendet prövat av domstol också gälla
            särskild husrannsakan i sådana lokaler, anser
            utskottet. Bedömningen bör kunna gälla
            proceduren också här. Det som också talar
            för en domstolskontroll i efterhand är att domstolen
            vid behandlingen före särskild husrannsakan enligt
            8 kap. 17 § i den föreslagna tvångsmedelslagen
            inte ska höra den person hos vilken husrannsakan ska företas,
            så vid den behandlingen kan han eller hon inte göra
            förutsättningarna för husrannsakan stridiga.I
            sitt utlåtande har grundlagsutskottet ett förslag
            till bestämmelse om att den som berörts av husrannsakan
            i efterhand får föra ett ärende som gäller
            huruvida husrannsakan varit laglig till domstol. Grundlagsutskottet
            anser att bestämmelsen uppfyller de lägsta krav
            som för närvarande ställs i europeiska
            konventionen för de mänskliga rättigheterna
            och tolkningspraxis i europeiska domstolen för de mänskliga
            rättigheterna. Lagförslagets 8 kap. 15 § måste
            kompletteras enligt förslaget i utlåtandet för
            att lagen ska kunna behandlas i vanlig lagstiftningsordning.Lagutskottets
            förslag till ny 8 kap. 18 § stämmer i
            sak överens med den bestämmelse som grundlagsutskottet
            föreslår i bilagan till sitt utlåtande.
            För den lagtekniska tydlighetens skull bör bestämmelsen
            lämpligen bli en egen paragraf. Följaktligen ändras
            paragrafnumreringen från och med 8 kap. 18 § i
            propositionen.Den nya paragraf som lagutskottet föreslår avviker
            från de andra bestämmelserna om att den person
            som är föremål för ett tvångsmedel
            kan få ärendet prövat av domstol (4 kap.
            5 §, 5 kap. 8 §, 6 kap. 5 § och 7 kap.
            15 §) i det avseendet att paragrafen föreskriver
            om en tidsfrist för yrkandet. I de här paragraferna
            behövs det en tidsfrist därför att de
            handlar om ett behov att häva ett skadligt tvångsmedel — begränsning
            av kontakter, kvarstad eller beslag — och att giltighetstiden
            för tvångsmedlet i varje fall går ut
            under den straffrättsliga processens lopp. Situationen är
            en annan när det gäller husrannsakan, eftersom
            giltighetstiden inte är fortlöpande utan går
            ut förr eller senare. Om det inte fanns någon
            tidsfrist för yrkandet, skulle det i princip gå att
            framställa det när som helst och hur sent som
            helst. Det ligger i de involverades intresse att snabbt få ett
            avgörande. Det är inget hinder för ett
            snabbt avgörande i ärendet att avgörandet
            av huvudsaken i brottmålet kommer först därefter.
            Det går att separat avgöra om det finns förutsättningar
            för husrannsakan och om förfarandet är
            behörigt.
         
         
         Utskottet anser att det är naturligt att den utsatta
            tiden börjar löpa när husrannsakan förrättas.
            Detta gäller också fall där personen
            på det sätt som lagen kräver har getts
            tillfälle att vara närvarande vid husrannsakan
            och den som framställer yrkandet på förhand
            har fått veta att husrannsakan kommer att företas.
            Om husrannsakan inte har aviserats och innehavaren av stället inte
            har varit närvarande vid förrättningen,
            ska tidsfristen räknas från det att ett meddelande
            har lämnats enligt 8 kap. 5 § 2 mom. Meddelandet behöver
            inte lämnas bevisligen, så åtgärderna för
            att underrätta personen måste noga dokumenteras
            i de handlingar som gäller husrannsakan.
         
         
         Domstolen ska pröva ärendet i den omfattning
            som yrkandet har framställts. Om den som har framställt
            yrkandet t.ex. anser att det inte har funnits förutsättningar
            för husrannsakan, ska domstolen pröva om husrannsakan
            har gått lagligt till.
         
         
         Dessutom bör det noteras i lagen att domstolsbeslutet
            får överklagas. Både den som framställt yrkandet
            och den anhållningsberättigade tjänsteman
            som kommit med ett bemötande till det har rätt
            att överklaga domstolsbeslutet.
         
         
         Avgörandet från domstolen för de
            mänskliga rättigheterna visar enligt utskottets
            uppfattning inte på någon tydlig ståndpunkt
            till accessoriska påföljder, t.ex. skadeståndsansvar.
            Utskottet anser att skadeståndsfrågorna bör
            undersökas särskilt, t.ex. när skadeståndsansvaret
            för offentligrättsliga sammanslutningar ses över.
         
         
         19 (18) §. Protokoll.
         
         Ett protokoll över husrannsakan ska upprättas
            utan ogrundat dröjsmål. På begäran
            ska en kopia av protokollet enligt föreslagna 2 mom. ges
            till genomsökningsombudet och den hos vilken genomsökningen
            har förrättats. Vid behov ska en kopia lämnas även
            till andra personer som saken gäller. Bestämmelser
            om protokoll över beslag finns i 7 kap. 12 §.
         
         
         Bestämmelserna om protokoll över husrannsakan
            och beslag bygger på 4 kap. 9 § och 5 kap. 7 § i
            den gällande tvångsmedelslagen i det avseendet
            att en kopia av protokollet över beslag lämnas
            utan begäran och en kopia av protokollet över
            husrannsakan lämnas på begäran. Beslag och
            husrannsakan avviker från varandra på den punkten
            att det ska fattas ett särskilt beslut om husrannsakan
            och beslutet ska lämnas till den hos vilken husrannsakan
            förrättas.
         
         
         Det nya i föreslagna 2 mom. jämfört
            med gällande lag är att kopian av protokollet över
            husrannsakan i förekommande fall också ska lämnas
            till andra berörda personer. "Vid behov" betyder att det
            inte alltid finns någon annan person som saken gäller.
            Om det finns en sådan person och den som förrättar
            husrannsakan vet om det, ska en kopia av protokollet över
            husrannsakan lämnas till personen enligt paragrafen.
         
         
         20 (19) §. Definition av genomsökning av
            utrustning.
         
         
         Bestämmelserna om genomsökning av utrustning är
            nya jämfört med den gällande lagen. Med
            genomsökning av utrustning avses enligt föreslagna
            19 § 1 mom. genomsökning av datainnehållet
            i datorer, teleterminalutrustning eller andra motsvarande tekniska
            anordningar eller informationssystem vid tidpunkten för
            genomsökning.
         
         
         Motiveringen ger vid handen att definitionen är avsedd
            att framhäva var gränsen till hemliga tvångsmedel
            går. Genomsökning av utrustning får inte
            tillgripas för att kringgå villkoren för
            teleavlyssning, teleövervakning och teknisk observation.
            Detta uttrycks också i 2 mom., där det står
            att bestämmelser om användning av teleavlyssning,
            teleövervakning och teknisk observation finns i 10 kap.
         
         
         Avgränsningen gentemot hemliga tvångsmedel
            ses också i att genomsökning av utrustning gäller
            datainnehållet i anordningen vid tidpunkten för
            genomsökningen. Genomsökning av utrustning ska
            således omfatta uppgifter som finns i anordningen innan
            genomsökningen förrättas eller som kommer
            in till anordningen medan genomsökningen förrättas.
         
         
         Enligt propositionsmotiveringen (s. 396/I) får genomsökning
            av utrustning inte gälla konfidentiella meddelanden, i
            fråga om vilka 10 kap. föreskriver om utredning
            av innehållet och identifieringsuppgifterna. Med hänvisning
            till grundlagsutskottets utlåtande föreslår
            lagutskottet att 2 mom. i paragrafen kompletteras med en avgränsning
            som gäller detta.
         
         
         Utskottet understryker slutligen att en genomsökning
            av utrustning inte får dra ut på tiden. Det framgår
            också av 21 § 2 mom. i lagförslaget,
            där det står att anordningen ska tas i beslag
            om genomsökningen av utrustning inte kan företas utan
            dröjsmål.
         
         
         28 (27) §. Tillämpning av bestämmelserna
            om genomsökning av platser.
         
         
         Utskottet ändrar ordet "etsintäasiamiehen"
            till "etsintävaltuutetun" i den finska versionen, så att
            benämningarna samordnas i lagen. Ändringsförslaget
            påverkar inte den svenska texten.
         
         
         Utskottet föreslår ovan en ny 18 § och
            följaktligen bör paragrafen hänvisa till
            19 § i stället.
         
         
         
         
         
33 (32) §. Förrättande
            av genomsökning av personer.
         
         
         Utskottet föreslår ovan en ny 18 § och följaktligen
            bör 1 mom. i paragrafen hänvisa till 19 § i
            stället.
         
         
         9 kap. Tvångsmedel i samband med särskilda undersökningsmetoder
         
         2 §. Prov för att konstatera intag
            av alkohol eller andra berusningsmedel.
         
         
         Enligt första meningen i 1 mom. får en polisman ålägga
            föraren av ett motordrivet fordon eller någon
            annan person som avses i paragrafen att genomgå ett prov för
            att konstatera om han eller hon eventuellt har intagit alkohol eller
            något annat berusningsmedel. Bestämmelsen motsvarar
            den första meningen i 6 kap. 3 § i den gällande
            lagen. De prov som avses i meningen är utandningsprov och
            salivprov. 
         
         
         Om personen vägrar genomgå provet eller om det
            behövs för att säkerställa provtagningen
            eller möjligheterna att få ett tillförlitligt
            provresultat får kroppsbesiktning företas enligt
            andra meningen i 1 mom. För denna besiktning behövs det
            inte något beslut av en anhållningsberättigad tjänsteman.
            De kroppsbesiktningar som avses här är blodprov
            och urinprov. Bestämmelsen innebär en ändring
            jämfört med den gällande lagen, för
            det första i och med att kroppsbesiktning blir tillåtet
            om personen vägrar genomgå prov men också om
            det behövs för att säkerställa provtagningen
            eller möjligheterna att få ett tillförlitligt
            provresultat. En annan ändring är att polismän
            får göra kroppsbesiktningar utan beslut av en
            anhållningsberättigad tjänsteman.
         
         
         Utskottet anser att de här ändringarna som
            föreslås när paragrafen skrivs in i den
            nya lagen kan förordas. Av skäl som gäller
            den berörda personens rättsskydd är det
            motiverat att undersökningen kan genomföras genom
            en tillförlitlig metod för kroppsbesiktning. Utskottet
            ser heller inget hinder för att kroppsbesiktningen förordnas
            av en polisman.
         
         
         10 kap. Hemliga tvångsmedel
         
         1 §. Tillämpningsområde.
         
          Paragrafen anger de hemliga tvångsmedel som får
            användas i förundersökningar och hänvisar
            till polislagen i fråga om förhindrande eller
            avslöjande av brott. Dessutom tydliggörs tillämpningsområdet
            för tvångsmedelslagen och vissa andra lagar.
         
         
         I 2 mom. står det att vad som i detta kapitel
            föreskrivs om förundersökningsmyndighetens
            eller en förundersökningstjänstemans
            rätt att använda tvångsmedel gäller
            polisen och också gränsbevakningsmyndigheterna,
            tullmyndigheterna och de militära myndigheterna enligt
            vad som föreskrivs särskilt om detta i lag, med
            undantag av täckoperationer, bevisprovokation genom köp
            och styrd användning av informationskällor. Bestämmelsen
            innebär att de tvångsmedel som nämns
            i momentet - täckoperationer, bevisprovokation genom köp
            och styrd användning av informationskällor - uteslutande
            får tillgripas av polisen.
         
         
         Lagutskottet anser att det är en motiverad lösning.
            Om det i framtiden anses befogat att lagstifta om att någon
            annan än polisen får använda ett tvångsmedel
            som nämns i bestämmelsen, måste 2 mom.
            i den här paragrafen följaktligen också ändras.
            Det är viktigt med en övergripande granskning
            av vilka hemliga tvångsmedel som de enskilda myndigheterna
            får tillgripa. Då måste vägande
            konkreta behov utredas och en lämplig kontext för
            tillämpning av metoderna utformas med hänsyn till
            utbildnings- och rättsskyddsaspekter. I tidigare sammanhang
            har bl.a. förvaltningsutskottet påpekat att det
            i dagens samhälle inte automatiskt kan tas som princip
            att andra myndigheter tilldelas befogenheter som motsvarar polisens
            befogenheter. Utskottet har framhållit att myndigheterna
            kan samarbeta sinsemellan och begära handräckning
            av varandra (FvUB 2/1996 rd).
         
         
         3 §. Teleavlyssning och dess förutsättningar.
         
         
            Med teleavlyssning avses enligt 1 mom. att
            ett meddelande som tas emot av eller sänds från
            en viss teleadress eller teleterminalutrustning genom ett sådant
            allmänt kommunikationsnät eller ett sådant
            därtill anslutet kommunikationsnät som avses i
            kommunikationsmarknadslagen ()
            avlyssnas, upptas eller behandlas på något annat
            sätt för utredning av innehållet i meddelandet
            och de identifieringsuppgifter i anslutning till det som avses i
            6 §.
         
         
         I propositionsmotiven (s. 328/I) sägs det
            att de identifieringsuppgifter som fås i samband med teleavlyssning
            inte innehåller uppgifter om teleterminalutrustningens
            läge. Men utskottet påpekar att det inte är
            så. Enligt det aktuella 1 mom. går teleavlyssning
            ut på att utreda de identifieringsuppgifter som avses i
            6 §. Med identifieringsuppgifter avses enligt
            6 § 1 mom. i samma kapitel uppgifter om ett meddelande
            vilka avses i 2 § 8 punkten i lagen om dataskydd vid elektronisk
            kommunikation och vilka kan förknippas med en abonnent
            eller användare och behandlas i kommunikationsnäten
            för att överföra, distribuera eller tillhandahålla
            meddelanden. I motiveringen till 6 § (s. 331/II)
            hänvisas det i fråga om begreppet identifieringsuppgifter
            till motiveringen till lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation
            (RP 123/2003 rd). Begreppet omfattar bl.a. uppgifter som
            anger den position där avsändarens eller mottagarens
            terminalutrustning befinner sig på en viss basstations
            område.
         
         
         I motiveringen (s. 327/II) står det också att begreppet
            meddelande definieras i 2 § 1 mom. 1 punkten i lagen om
            dataskydd vid elektronisk kommunikation. Bestämmelserna är
            förknippade med många kommunikationstekniska detaljer.
            För tydlighetens skull påpekar utskottet att 3 § också avser
            kommunikation mellan datorer, när kommunikationen innehåller
            ett meddelande enligt 2 § 1 punkten i lagen om dataskydd
            vid elektronisk kommunikation. Detsamma gäller kommunikation
            enligt 6 § nedan.
         
         
         Dessutom vill utskottet uppmärksamma att tillståndsvillkoret
            i 4 mom. är skrivet i presens: "att det genom brottet eftersträvas
            synnerligen stor vinning och att brottet begås särskilt
            planmässigt". Ett liknande villkor i 5 mom. är
            formulerat i perfekt. I den gällande lagen är
            de motsvarande bestämmelserna i presens. Utskottet ser ingen
            orsak att ha bestämmelserna i olika tempus. Eftersom det
            rör sig om att utreda en misstanke om brott som redan har
            begåtts, är det naturligt att ändra tempusformen
            i 4 mom. till perfekt. 
         
         
         6 §. Teleövervakning och dess förutsättningar.
         
         Med teleövervakning avses enligt 1 mom. att identifieringsuppgifter
            inhämtas om ett meddelande som har sänts från
            en teleadress eller teleterminalutrustning som är kopplad
            till ett kommunikationsnät som avses i 3 § eller
            som har mottagits till en sådan adress eller sådan
            utrustning och att uppgifter om en teleadress eller teleterminalutrustnings
            läge inhämtas eller att det tillfälligt
            förhindras att adressen eller utrustningen används.
            Ordet "sen" i den finska versionen verkar felaktigt avse bara läget.
            Det är tänkt att avse användningen av
            teleadressen eller teleterminalutrustningen. Utskottet korrigerar
            momentet. Ändringen påverkar inte den svenska texten.
         
         
         Enligt 2 mom. 2 punkten får teleövervakning användas
            för att utreda brott som begåtts genom användning
            av en teleadress eller teleterminalutrustning. Här har
            grundlagsutskottet påpekat att teleövervakning
            blir tillåtet för att utreda brott som inte kan
            anses äventyra samhällets eller individens säkerhet
            eller hemfrid enligt 10 § 3 mom. i grundlagen. Därför
            måste 2 punkten avgränsas så att den
            bara gäller brott som kan anses äventyra samhällets
            eller individens säkerhet eller hemfrid och andra jämförbara
            brott med avseende på hur grova de är.
         
         
         Det är svårt att i 2 punkten skriva in ett
            heltäckande urval brott som är straffbara enligt strafflagen
            och där det i det aktuella sammanhanget har betydelse att
            en teleadress eller teleterminalutrustning använts. Visserligen
            hänvisar grundlagsutskottet till ett tidigare utlåtande där
            utskottet anser det möjligt att inte koppla samman inhämtandet
            av identifieringsuppgifter med vissa typer av brott, om bestämmelserna
            i övrigt uppfyller de allmänna kriterierna för
            begränsning av grundläggande fri- och rättigheter. Bedömningen
            kan väga in hur grovt brottet är.
         
         
         Hur grovt brottet är har också över
            lag betydelse när det gäller villkoren för
            att använda hemliga tvångsmedel. I regel krävs
            det beroende på metod att utredningen gäller ett
            brott för vilket det strängaste straffet ska vara
            av minst en viss längd. Enligt 1 punkten i det aktuella
            momentet rör det sig om brott för vilka det föreskrivna
            strängaste straffet är fängelse i minst fyra år.
            Nästa konsekventa steg nedåt härifrån är brott
            för vilka det strängaste föreskrivna
            straffet är fängelse i minst två år,
            eftersom det praktiskt taget inte finns brott för vilka
            det strängaste straffet är fängelse i
            högst tre år och som skulle vara betydelsefulla
            i det här sammanhanget. Ett sådant här
            ytterligare kriterium kan också anses uppfylla proportionalitetskravet
            som ingår i de allmänna kriterierna för
            begränsning av grundläggande fri- och rättigheter.
            Att de brott som ligger till grund för rätten
            till teleövervakning avgränsas så här
            utesluter i och för sig en del brott mot individens och
            samhällets säkerhet och hemfrid (t.ex. falskt
            alarm och hemfridsbrott), men på det hela taget kan det
            anses vara tydligt och motiverat att ställa krav på att
            det strängaste straffet ska vara fängelse i två år.
         
         
         Riksdagen antog den 9 februari 2011 en lag om ändring
            av 5 a kap. 3 och 3 a § i tvångsmedelslagen (RSv
            302/2010 rd — RP 221/2010 rd). Lagen
            möjliggör teleövervakning (3) när
            någon är skäligen misstänkt
            för grovt döljande av olagligt byte. För
            att harmonisera den nu aktuella paragrafen med den antagna lagen
            föreslår utskottet i 2 mom. en ny 7 punkt om grovt
            döljande av olagligt byte.
         
         
         8 §. Teleövervakning för
            att nå misstänkta och dömda.
         
         
          I bestämmelsen är det fråga om att
            använda teleövervakning för att nå den
            som håller sig undan för förundersökning,
            rättegång eller verkställighet av fängelsestraff.
            Om det är nödvändigt att få lägesuppgifter
            som hör till teleövervakning för att
            utreda ett brott, bör befogenheten enligt 6 § utnyttjas.
         
         
         Enligt motiveringen är avsikten att använda lägesuppgifter
            som gäller en teleadress och en teleterminalutrustning
            som omfattas av teleövervakning för att nå en
            person. I sitt utlåtande anser grundlagsutskottet att bestämmelsen är
            för omfattande för sitt syfte, eftersom identifieringsuppgifterna
            i teleövervakningen innehåller information om
            båda parterna i kommunikationen. Dessutom hänvisar
            utskottet till sin tolkningspraxis i fråga om skyddet för
            privatlivet och rörelsefriheten i anknytning till lagstiftning om
            lägesuppgifter för teleadresser och teleterminalutrustning.
         
         
         Grundlagsutskottet har ansett det väga tungt att avgränsningen
            av skyddet för privatlivet är mycket liten jämfört
            med betydelsen av det samhälleliga intresse som ligger
            till grund för den (GrUU 36/2002 rd). Det är
            också en lämplig princip för bedömningen
            av det föreliggande förslaget. Bestämmelsen
            måste ändras så att den åtminstone
            i fråga om personer som dömts till ovillkorliga
            fängelsestraff gäller lägesuppgifter för
            teleadresser eller teleterminalutrustning som personen innehar eller
            i övrigt antas använda. Dessutom måste
            kriterierna skärpas så att den som dömts
            till fängelsestraff ska hålla sig undan eller
            annars försöka undvika verkställighet
            av straff och att lägesuppgifterna ska kunna antas vara
            mycket viktiga för att man ska nå honom eller
            henne. Det är ett villkor för att lagförslaget ska
            kunna behandlas i vanlig lagstiftningsordning.
         
         
         Paragrafen måste ändras på grund
            av grundlagsutskottets utlåtande. Lagutskottet påpekar att
            just lägesuppgifterna har betydelse för att man
            ska nå en person. Därför ser utskottet
            det inte som nödvändigt att rätten att
            få teleövervakningsuppgifter heller i fråga
            om andra som nämns i bestämmelsen ska gälla
            några andra uppgifter än lägesuppgifterna
            för en teleadress eller teleterminalutrustning som personen
            innehar eller annars antas använda. Lagutskottet föreslår
            således att paragrafen avgränsas enligt det som
            sagts ovan. Dessutom föreslår utskottet att paragrafen
            kompletteras på det sätt som grundlagsutskottet
            föreslår i fråga om personer som dömts
            till ovillkorligt fängelse.
         
         
         Till följd av ändringarna bör också paragrafrubriken
            justeras.
         
         
         10 §. Inhämtande av basstationsuppgifter
            och dess förutsättningar.
         
         
         Riksdagen antog den 9 februari 2011 en lag om ändring
            av 5 a kap. 3 och 3 a § i tvångsmedelslagen (RSv
            302/2010 rd — RP 221/2010 rd). Lagen
            gör det möjligt att inhämta information
            om mobilteleapparaters läge (3 a §) när
            någon är skäligen misstänkt
            för grovt döljande av olagligt byte.
         
         
         Den föreliggande paragrafen föreslås
            föreskriva om inhämtande av basstationsuppgifter och
            villkoren för det. Med inhämtande av basstationsuppgifter avses
            enligt 1 mom. inhämtande av information om teleadresser
            och teleterminalutrustning som redan är eller kommer att
            bli registrerade i ett telesystem via en viss basstation. Den gällande
            tvångsmedelslagen innehåller inte någon
            separat definition av inhämtande av basstationsuppgifter.
            I 5 a kap. 3 a § föreskrivs det dock om inhämtande
            av uppgifter om mobilteleapparaters läge, som det nu föreslagna 1
            mom. i princip motsvarar. Det föreslås att benämningen
            på befogenheten ändras, eftersom den nya benämningen
            beskriver åtgärdens karaktär bättre än
            den nuvarande. I den gällande lagen används begreppet
            mobilteleapparat, som i någon utvidgas genom den föreslagna
            skrivningen teleadresser och teleterminalutrustning. En ändring
            jämfört med den gällande lagen är
            att inhämtandet av basstationsuppgifter också kan gälla
            teleadresser och teleterminalutrustning som kommer att bli registrerade
            i framtiden.
         
         
         I 2 mom. föreskrivs det om förutsättningarna att
            inhämta basstationsuppgifter. Enligt momentet ska förundersökningsmyndigheten
            kunna beviljas tillstånd att inhämta basstationsuppgifter som
            gäller den förmodade brottstidpunkten från en
            basstation som finns i närheten av den förmodade
            brottsplatsen, när det finns anledning att misstänka
            ett brott som avses i 6 § 2 mom. Av särskilda
            skäl kan tillstånd beviljas även för
            någon annan tid eller någon annan plats som är
            av betydelse för utredning av brottet.
         
         
         I 5 a kap. 3 a § i den gällande tvångsmedelslagen är
            inhämtandet av uppgifter om mobilteleapparaters läge
            endast bundet till den förmodade tidpunkten för
            brottet. Nu ska tillståndet av särskilda skäl
            kunna utvidgas så att det också gäller
            någon annan tid som är av betydelse för utredning
            av brottet. I motiveringen (s. 335/I) nämns som
            exempel situationer där brottslingen kan antas återvända
            till en narkotikagömma eller den som gjort sig skyldig
            till brott mot liv kan antas återvända för
            att hämta något som av misstag blivit kvar på det
            ställe där kroppen gömts. Av ordalydelsen
            i 2 mom. framgår att inhämtandet av basstationsuppgifter
            i regel ändå ska gälla den förmodade
            brottstidpunkten.
         
         
         Den ovannämnda lagändringen som gäller grovt
            döljande av olagligt byte behöver beaktas i den
            nya tvångsmedelslagen. Utskottet har ovan föreslagit
            att brott enligt 6 § 2 mom. skrivs in bland de brott som
            anges i momentet. Lagändringen vägs på så sätt
            in genom en paragrafhänvisning i det aktuella 2 mom. Med
            beaktande av det som står i propositionsmotiveringen finns det
            inte skäl att avgränsa användningsområdet för åtgärden
            med anknytning till grovt döljande av olagligt byte så att
            det blir mindre omfattande än vid andra brott som avses
            i lagen.
         
         
         12 §. Systematisk observation och dess förutsättningar.
         
         
            Paragrafens 1 mom. anger vad som avses med observation.
            Enligt utskottets uppfattning är det inte en bestämmelse
            om befogenheter utan om en definition som är inskriven
            som ett begrepp som ska hjälpa till att precisera definitionen
            av det nya hemliga tvångsmedlet systematisk observation.
            Med observation avses enligt 1 mom. iakttagande av en viss
            person i hemlighet i syfte att inhämta information. Vid
            sådan här observation enligt tvångsmedelslagen
            görs iakttagelser av en person för att främja
            utredningen av brott. Bestämmelser om observation för
            att hindra eller avbryta brottslig verksamhet finns i polislagen.
         
         
         Den gällande tvångsmedelslagen föreskriver inte
            om observation, utan denna har ansetts tilllåten med stöd
            av sedvanerätten. Observation uppfattas som ett slags basal
            polisiär funktion där en polisman gör
            iakttagelser ute på fältet. Enligt definitionen
            i 28 § 1 mom. 2 punkten i den gällande polislagen
            ska observationen vara fortlöpande eller upprepad. Så som
            det står i den allmänna motiveringen till propositionen
            har begreppen "fortlöpande" och "upprepad" i praktiken
            ansetts oklara, så det föreslås att de
            slopas helt och hållet. Utskottet noterar att begreppet observation
            därmed blir tydligare, samtidigt som skillnaden mellan
            observation och systematisk observation preciseras. I 2 mom.
            föreskrivs det att med systematisk observation avses annan än kortvarig
            observation av en brottsmisstänkt person. 
         
         
         Vid observation ska man i enlighet med nuvarande praxis som
            stöd för de egna sinnesförnimmelserna
            få använda bl.a. kikare, kamera, videokamera,
            ljusförstärkare eller andra motsvarande tekniska
            anordningar, står det i motiveringen (s. 336/I).
            Vid avgränsningen mot teknisk observation är det
            väsentliga att den metoden enligt 19 § 1 mom.
            ska användas med utplacerade tekniska anordningar, medier,
            eller programvaror. De tekniska anordningar som används
            vid observation ska under hela den tid då information inhämtas
            vara under en polismans uppsikt och användas av en polisman.
         
         
         Den gällande tvångsmedelslagen definierar inte
            observation. Men observation har av hävd ansetts inbegripa
            en möjlighet att använda en teknisk apparat för
            att göra eller uppta visuella iakttagelser. Utskottet anser
            att 1 mom. bör föreskriva om möjligheten
            att använda en teknisk apparat, framför allt med
            tanke på att olovlig observation kriminaliseras i 24 kap.
            6 § i strafflagen. Här går det för
            konsekvensens skull att dra nytta av den formulering som föreslås
            i 19 § om optisk observation. Gränsen mellan de
            här metoderna går vid att anordningen vid optisk
            observation är utplacerad, medan tekniska anordningar som
            används vid observation som sagt ska vara under en polismans
            uppsikt och användas av en polisman. 
         
         
         I fråga om optisk observation föreslås
            det i 19 § i det aktuella kapitlet att det i fall
            där observationen riktas mot en hemfridsskyddad plats som
            avses i 24 kap. 11 § i strafflagen i regel måste
            röra sig om ett allvarligt brott — det strängaste
            straffet ska vara fängelse i minst fyra år — och att
            beslutet om att tillgripa åtgärden fattas av en domstol.
         
         
         Det kommissionsbetänkande som propositionen bygger
            på utgår från att observation med hjälp
            av tekniska anordningar inte får företas på hemfridsskyddade
            platser. Enligt utredning togs systematisk observation med som metod
            i lagförslaget därför att det behövs
            bestämmelser om lägre straffkrav och beslutsfattare än
            för optisk observation av hemfridsskyddade platser. Det handlar
            då om långvarig observation av personer som misstänks
            för brott. Den systematiska observationen kan fortsätta
            utan teknisk anordning när den misstänkte befinner
            sig på en hemfridsskyddad plats, bortsett från
            utrymmen som används för stadigvarande boende.
            En teknisk anordning kan dessutom i sådana fall användas via
            optisk observation, om de lagfästa villkoren för
            detta är uppfyllda. Därför ser utskottet
            inget behov av att använda tekniska anordningar vid systematisk
            observation riktad mot hemfridsskyddade platser. Utskottet föreslår
            således att 4 mom. kompletteras med en bestämmelse
            om att användning av tekniska anordningar är uteslutet vid
            observation och systematisk observation riktad mot hemfridsskyddade
            platser.
         
         
         Ändringarna ovan förtydligar skillnaderna mellan
            de olika tvångsmedlen.
         
         
         14 §. Förtäckt inhämtande
            av information och dess förutsättningar.
         
         
          Paragrafen föreskriver om förtäckt
            inhämtande av information. Med förtäckt
               inhämtande av information avses inhämtande
            av information genom kortvarig interaktion med en viss person där
            falska, vilseledande eller förtäckta uppgifter
            används för att hemlighålla polismannens
            uppdrag. Det ska inte vara möjligt att utföra
            förtäckt inhämtande av information i
            en bostad ens när man går in bostaden genom medverkan
            från den som innehar bostaden, står det i motiveringen
            (s. 339). Med hänvisning till grundlagsutskottets utlåtande
            föreslår lagutskottet att den här avgränsningen
            skrivs in i bestämmelsen.
         
         
         18 §. Beslut om teknisk avlyssning.
         
         Enligt 1 mom. ska beslut om bostadsavlyssning
            och om teknisk avlyssning som riktas mot en misstänkt som
            berövats sin frihet på grund av brott fattas av
            en domstol på yrkande av en anhållningsberättigad
            tjänsteman. Den föreslagna regleringen är
            densamma som i den gällande lagen.
         
         
         Beslutsprocessen ändras så att cheferna för polisenheter
            och andra personer som nämns i 5 a kap. 5 § 3
            mom. i tvångsmedelslagen inte längre ska besluta
            om teknisk avlyssning. Inte heller undersökningsledaren
            ska kunna fatta brådskande beslut enligt 4 mom. Enligt 2
               mom. ska en anhållningsberättigad tjänsteman
            besluta om annan än i 1 mom. avsedd teknisk avlyssning.
            Det betyder att det inte längre behövs domstolsbeslut
            i fall där en avlyssnings- eller övervakningsanordning
            placeras i ett fordon som används av den misstänkte
            eller i det utrymme där den misstänkte befinner
            sig.
         
         
         Utskottet påpekar att bestämmelserna i 10 kap.
            i tvångsmedelslagen utgår från att både
            teknisk avlyssning (16 § 2 mom.) och optisk observation
            (19 § 3 mom.) riktas mot ett utrymme eller någon
            annan plats där den misstänkte sannolikt kan antas
            befinna sig i eller på eller besöka. Den höga
            bevisningströskeln avses förhindra att tvångsmedlet
            riktas mot utomstående i situationer där den misstänkte
            inte befinner sig på platsen. Det här måste
            man ta hänsyn till redan när man överväger
            att använda sig av teknisk avlyssning och optisk observation.
            Därför behövs det inte längre
            någon åtskillnad med tanke på fall där
            anordningen placeras i ett fordon som den misstänkte använder
            eller i ett utrymme där han eller hon vistas och som särskilt
            nämns i den gällande paragrafen om beslut om åtgärder
            (5 a kap. 5 § 1 mom. 6 punkten). Utskottet ställer
            sig därför bakom den föreslagna bestämmelsen.
         
         
         23 §. Teknisk observation av utrustning samt dess
            förutsättningar.
         
         
         Paragrafens 2 mom. hänvisar till identifieringsuppgifter
            enligt 6 § i samma kapitel. Utskottet preciserar hänvisningen
            så att den gäller 1 mom. i den paragrafen, som
            föreskriver om uppgifterna i fråga.
         
         
         26 §. Installation och avinstallation av
            anordningar, metoder eller programvara.
         
         
         En förundersökningstjänsteman har
            enligt paragrafen rätt att fästa en anordning,
            metod eller programvara som används för teknisk
            observation på föremål, ämnen,
            egendom, i utrymmen och andra platser eller informationssystem som åtgärden riktas
            mot, om det behövs för observationen. För att
            installera, ta i drift och avinstallera anordningen, metoden eller
            programvaran har förundersökningstjänstemannen
            då rätt att i hemlighet ta sig in i utrymmet,
            på platsen eller i informationssystemet och att kringgå,
            låsa upp eller på något annat motsvarande
            sätt tillfälligt passera eller störa
            objektens eller informationssystemens säkerhetssystem.
         
         
         Motiveringen beskriver inte hur myndigheternas skadeståndsskyldighet är
            ordnad i sådana här fall. Principen är
            att åtgärderna inte orsakar skada. I det syftet
            kan förundersökningsmyndigheten i förekommande
            fall anlita personer som ska assistera vid installationen och avinstallationen. Den
            gällande lagen har bestämmelser om installation
            och avinstallation. Utskottet känner inte till att det
            skulle förekomma problem på den här punkten.
            Enligt skadeståndslagen (412/1974) ska skador
            som uppsåtligen eller av vållande orsakats vid
            en tjänsteförrättning ersättas
            oavsett vem som har lidit skadan och i vilken ställning personen
            befinner sig. Den nya polislagen (RP 224/2010 rd) föreslås
            också innehålla skadeståndsbestämmelser
            om polisverksamhet. Enligt 8 kap. 1 § 1 mom. i den föreslagna
            lagen ska person- och egendomsskador som orsakats utomstående
            genom tvångsåtgärder som polisen vidtagit ersättas
            av statens medel.
         
         
         28 §. Brottsförbud.
         
          En polisman som företar en täckoperation
            får enligt 1 mom. inte begå brott eller ta initiativ
            till ett brott. Om en polisman som företar en täckoperation
            begår en trafikförseelse, en ordningsförseelse
            eller något annat jämförbart brott för
            vilket det föreskrivna straffet är ordningsbot,
            går polismannen enligt 2 mom. fri från straffansvar,
            om gärningen har varit nödvändig för
            att syftet med täckoperationen ska nås eller för
            att inhämtandet av information inte ska avslöjas.
            Dessutom kan en polisman som företar en täckoperation
            på vissa villkor enligt 10 kap. 29 § delta i en
            organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet och i kontrollerade
            leveranser.
         
         
         Friheten från straffansvar motiveras (s. 401/II)
            med att den som utför täckoperationen måste
            kunna vinna förtroende hos medlemmarna i den kriminella
            gruppen. Om man vill tillåta täckoperationer som
            riktas mot medlemmarna i en professionell kriminell grupp genom
            infiltration är man i praktiken tvungen att godkänna möjligheten
            att den som utfört täckoperationen åtminstone
            vid en bedömning i efterhand kan vara delaktig i brott.
         
         
         Grundlagsutskottet har tidigare ansett att okonventionella befogenheter
            kan sägas ge polisen rätt att bryta mot vissa
            straffrättsliga förbud utan tjänsteansvar.
            I konstitutionellt hänseende är en sådan
            tjänsteverksamhet redan i sig relevant med tanke på principen
            om förvaltningens lagbundenhet. Principen kan bland annat
            anses innebära att en offentlig myndighet inte utan synnerligen
            vägande skäl och exakt angivna förutsättningar
            får ges nya befogenheter att utföra uppgifter
            som annars är straffrättsligt straffbara även
            om de utförs av en myndighet (GrUU 5/1999 rd).
            Förslaget medför inga problem i konstitutionellt
            hänseende. Grundlagsutskottet föreslår ändå att
            bestämmelsen ändras så att villkoret
            för ansvarsfrihet är att det har varit nödvändigt
            att begå brott för att syftet ska fullföljas eller
            avslöjande hindras.
         
         
         Således föreslår lagutskottet att
            ordet "tarpeen" i 2 mom. ersätts med "välttämätöntä"
            i den finska versionen. Ändringsförslaget påverkar inte
            den svenska texten.
         
         
         31 §. Beslut om en täckoperation. 
         
         Enligt 1 mom. ska beslut om en täckoperation
            fattas av chefen för centralkriminalpolisen, chefen för skyddspolisen
            eller chefen för en polisinrättning som anges
            i en förordning av statsrådet. Detsamma ska gälla
            bevisprovokation genom köp (35 § 1 mom.) och skyddande
            (48 § 1 mom.). 
         
         
         På grund av grundlagsutskottets utlåtande
            föreslår lagutskottet att chefen för
            en polisinrättning som föreskrivs i statsrådets
            förordning stryks i 1 mom. På grund av åtgärdens
            art och de praktiska behoven ska således chefen för
            centralkriminalpolisen eller chefen för skyddspolisen besluta
            om täckoperationer. Den andra meningen i momentet föreskriver
            särskilt om beslut om täckoperationer som uteslutande
            genomförs i datanät.
         
         
         32 §. Beslut om förutsättningarna
            för täckoperation.
         
         
          Principen är att besluten om de hemliga tvångsmedel
            som mest inkräktar på de grundläggande
            fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna
            ska fattas av en domstol. Men på grund av täckoperationernas
            art gäller detta inte täckoperationer över
            lag. Enligt föreslagna 32 § ska domstolen avgöra
            om det finns förutsättningar enligt 27 § 2
            mom. för en täckoperation, dvs. om brottet eller
            brotten som helhet är sådana att de får
            utredas med hjälp av täckoperationer.Avgränsningen
            i fråga om domstolsbeslut bygger framför allt
            på aspekter som gäller säkerheten för
            polismännen som genomför täckoperationer
            och deras anhöriga och syftet med inhämtandet
            av information. Därför är det befogat
            att domstolen behandlar de uppgifter som enligt 31 § 3
            mom. ska finnas i polisens beslut bara till den del det är
            nödvändigt för att bedöma om
            det finns förutsättningar enligt 27 § 2
            mom. Enligt motiven (s. 354/II) ska domstolen inte behandla
            t.ex. identifikationsuppgifterna för de polismän
            som genomför täckoperationen, täckoperationens syfte
            och genomförandeplan eller huruvida åtgärder
            enligt 29 § får vidtas inom ramen för täckoperationen.
         
         
         I motiveringen till 43 § i samma kapitel (s. 365/I)
            står det t.ex. att domstolen inte behöver få information
            om vilka som misstänks för ett brott eller på vilken
            ort informationen inhämtas. Det väsentliga är
            och det räcker också att det misstänkta
            brottet eller den misstänkta brottsliga verksamheten beskrivs
            på ett allmänt plan. Handläggningen i
            samband med dessa ärenden kan vid behov ske någon
            annanstans än i domstol, t.ex. i polisens lokaler. Trots
            att man alltid ska fästa särskild vikt vid sekretess
            och datasäkerhet när hemliga tvångsmedel
            används, framhävs detta extra mycket vid täckoperationer.
            De viktigaste bestämmelserna om sekretess finns i lagen
            om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar
            (370/2007).De ärenden som avses i paragrafen ska
            i enlighet med 43 § 1 mom. koncentrerat behandlas vid Helsingfors
            tingsrätt. Domstolen ska iaktta bestämmelserna
            om andra hemliga tvångsmedel som behandlas i domstol, men
            enligt 6 mom. ska den fästa särskild vikt vid
            att sekretessen iakttas och att informationen i handlingar och informationssystem
            skyddas genom nödvändiga förfaranden
            och datasäkerhetsarrangemang.
         
         
         Utskottet anser att den föreslagna beslutsprocessen
            kan anses befogad med hänsyn till åtgärdens
            art. Till skillnad från grundlagsutskottet anser lagutskottet
            inte att paragrafen behöver föreskriva om att
            täckoperationer får inledas innan domstolen har
            avgjort ärendet. Om domstolens medverkan i beslutsprocessen
            krävs för att någon åtgärd
            ska kunna tillgripas, får åtgärden självfallet
            inte vidtas förrän domstolen har kommit med ett
            avgörande. Om åtgärden får vidtas genom
            beslut av en anhållningsberättigad tjänsteman
            före domstolsbeslutet, finns det en explicit bestämmelse
            om det i lagen.
         
         
         35 §. Beslut om bevisprovokation genom köp. 
         
          På grund av grundlagsutskottets utlåtande
            föreslår lagutskottet att chefen för
            en polisinrättning som föreskrivs i statsrådets
            förordning stryks i 1 mom. På grund av åtgärdens
            art och de praktiska behoven ska således chefen för
            centralkriminalpolisen eller chefen för skyddspolisen besluta om
            bevisprovokation genom köp. Beslut om bevisprovokation
            genom köp som gäller säljanbud uteslutande
            till allmänheten får också fattas av en
            för uppdraget förordnad anhållningsberättigad
            tjänsteman som särskilt utbildats för
            hemligt inhämtande av information.
         
         
         43 §. Förfarandet i domstol.
         
         Den föreslagna paragrafen innehåller de viktigaste
            bestämmelserna om domstolsbehandling av hemliga tvångsmedel.
            I 3 mom. föreskrivs det att om domstolen har beviljat tillstånd
            till teleavlyssning eller teleövervakning, får
            den pröva och avgöra ett ärende som gäller
            beviljande av tillstånd i fråga om en ny teleadress
            eller teleterminalutrustning utan att den tjänsteman som
            framställt yrkandet eller en av denne förordnad
            tjänsteman är närvarande, om det har
            förflutit mindre än en månad från den
            muntliga förhandlingen i ett tillståndsärende
            som gäller samma misstanke om brott.
         
         
         Enligt motiveringen till paragrafen (s. 364/I) ska
            det i fall enligt 3 mom. vara fråga om samma brottsmisstänkta
            person och samma brottsmisstanke som i det tidigare beviljade tillståndet.
            Utskottet menar att paragrafen för tydlighetens skull bör
            nämna detta.
         
         
         48 §. Beslut om skyddande.
         
         På grund av grundlagsutskottets utlåtande
            föreslår lagutskottet att chefen för
            en polisinrättning som föreskrivs i statsrådets
            förordning stryks i 1 mom. På grund av åtgärdens
            art och de praktiska behoven ska således chefen för
            centralkriminalpolisen eller chefen för skyddspolisen besluta
            om registeranteckningar och upprättande av handlingar.
         
         
         50 §. Informationsskyldighet och föreläggande att
            säkra data.
         
         
         Utskottet föreslår ovan en ny 8 kap. 18 § och
            följaktligen bör paragrafen inte hänvisa
            till 8 kap. 22—25 § utan till 8 kap. 23—26 §.
         
         
         52 §. Förbud mot avlyssning och observation.
         
         I 5 a kap. 10 § i den gällande tvångsmedelslagen föreskrivs
            det om förbud mot teleavlyssning och teknisk avlyssning.
            Dessutom förbjuder paragrafen optisk övervakning
            i vissa fall. Den paragraf som nu föreslås föreskriver
            om förbud mot avlyssning och observation i fråga
            om teleavlyssning, teknisk avlyssning och optisk observation. 
         
         
         Motiveringen till den gällande paragrafen (RP 22/1994
            rd) tar upp det faktum att avlyssningsförbudet är
            avgränsat till bara vissa tvångsmedel. Det avgörande är
            om man de facto kan få konfidentiell information genom
            att tillämpa metoden. Observationsförbudet är
            avsett att säkra information som omfattas av tystnadsplikt
            eller tystnadsrätt, så därför
            ska det inbegripa optisk observation. På grund av skyddet
            för konfidentiella meddelanden behöver paragrafen
            enligt utskottet kompletteras med en bestämmelse om inhämtande
            av information i stället för teleavlyssning. 
         
         
         Hur observation går till beskrivs i motiveringen till
            12 § i propositionen (s. 335-337). Observation kan ses
            som ett slags basal polisiär funktion. Eftersom polismän
            hela tiden gör iakttagelser ute på fältet, är
            observation vanligt på det sättet att man inte
            kan tala om intrång i konfidentiell kommunikation. Utskottet
            har föreslagit att 12 § kompletteras med en bestämmelse
            om att tekniska anordningar inte får användas
            vid observation eller systematisk observation av en hemfridsskyddad
            plats som avses i 24 kap. 11 § i strafflagen. Avgränsningen
            bidrar till att de här formerna av observation inte gör
            att det kommer in information om konfidentiell kommunikation. Det
            finns alltså inga skäl att lägga till
            observation och systematisk observation i förbudet.
         
         
         Enligt 23 § 2 mom. får man genom
            teknisk observation av utrustning inte inhämta information
            om innehållet i ett meddelande eller om identifieringsuppgifter.
            Ett förbud mot observation och avlyssning behövs
            alltså heller inte när det gäller teknisk
            observation av utrustning.
         
         
         55 §. Överskottsinformation.
         
          Med överskottsinformation avses information
            som fåtts genom teleavlyssning, teleövervakning,
            inhämtande av basstationsuppgifter och teknisk observation, när
            informationen inte har samband med ett brott eller när
            den gäller något annat brott än det för vars
            utredning tillståndet har getts eller beslutet fattats. Överskottsinformation
            får enligt 56 § 1 mom. användas i samband
            med utredning av brott, när informationen gäller
            ett brott för vars utredning man skulle ha fått
            använda det tvångsmedel genom vilket informationen
            har fåtts, eller när det föreskrivna
            strängaste straffet för brottet är fängelse
            i minst två år. Överskottsinformation
            får även användas för att utreda
            stöld och häleri.
         
         
          De hemliga tvångsmedel som ger upphov till överskottsinformation
            föreslås bli utökade med teleövervakning,
            inhämtande av basstationsuppgifter och alla former av teknisk
            observation. Den gällande lagen nämner bara teleavlyssning och
            teknisk avlyssning. Så här har man lösgjort sig
            från kopplingen till skyddet för konfidentiella
            samtal som nämns i motiven till den gällande paragrafen
            (RP 22/1994 rd).
         
         
         Så som utskottet har noterat under 52 § uppfattas
            observation som ett slags basal polisiär funktion. Eftersom
            polismän hela tiden gör iakttagelser ute på fältet, är
            observation en allmän företeelse. Praktiskt taget är
            det mycket svårt att precisera och specificera när
            information som polisen fått genom att göra iakttagelser är överskottsinformation.
            Utskottet har ovan föreslagit att 12 § kompletteras
            med en bestämmelse om att tekniska anordningar inte får
            användas vid observation eller systematisk observation
            av en hemfridsskyddad plats som avses i 24 kap. 11 § i strafflagen.
            Det bidrar till att de här formerna av observation inte
            gör att det kommer in överskottsinformation som
            avses här. Därför finns det enligt lagutskottet
            inga skäl att skriva in observation och systematisk observation
            i paragrafen.
         
         
         56 §. Användning av överskottsinformation. 
         
         Enligt grundlagsutskottet är 1 mom. problematiskt,
            för det första därför att det
            enbart utgår från att brottet ska motivera tvångsmedlet,
            fastän beslutet om tvångsmedel ska väga
            in villkoren för tvångsmedlet i fråga
            och de allmänna kriterierna för hemliga tvångsmedel
            enligt 10 kap. 2 §. Dessutom ska tillståndsbeslutet
            alltid fattas efter prövning. För det andra blir
            användningen av hemliga tvångsmedel enligt 55 § betydligt mer
            omfattande än vad bestämmelserna i kapitlet i övrigt
            säger om villkoren för att använda dem.
            Exempelvis är de brott som motiverar tvångsmedel
            och som är ett villkor för teleavlyssning allvarliga
            jämfört med t.ex. stöld, som bestraffas
            med böter eller fängelse i högst ett
            och ett halvt år. Den föreslagna bestämmelsen
            måste ändras så att domstolen ska besluta
            om användning av överskottsinformation, om polisen
            har fått denna genom ett tvångsmedel som får
            användas enligt domstolsbeslut. Dessutom får överskottsinformation
            användas bara för att utreda brott där
            man hade kunnat besluta om användning av tvångsmedel
            för utredningen. Annars kan lagförslaget inte
            behandlas i vanlig lagstiftningsordning.
         
         
         Utifrån grundlagsutskottets utlåtande föreslår
            lagutskottet att "eller när det föreskrivna strängaste
            straffet för brottet är fängelse i minst två år"
            stryks i slutet av första meningen i 1 mom., likaså hela
            nästa mening. Dessutom föreslår utskottet
            en ny bestämmelse i slutet av momentet om att domstolen
            ska besluta om användning av överskottsinformation,
            om denna har fåtts genom ett tvångsmedel om vars
            användning domstolen beslutar.
         
         
         58 §. Avbrytande av teleavlyssning, teknisk avlyssning
            och teknisk observation av utrustning. 
         
         
         I 1 mom. föreslås en bestämmelse
            om när teleavlyssning och teknisk avlyssning ska avbrytas. Om
            det innan användningen av tvångsmedlet har avbrutits
            har uppkommit skäl att misstänka en person för
            ett brott som avses i 3 § 2—4 mom., 16 § 3
            mom. eller 17 § eller det har uppkommit skäl att
            med fog anta att en person kommer att göra sig skyldig
            till ett sådant brott, får en anhållningsberättigad
            tjänsteman utifrån 2 mom. besluta att teleavlyssning
            eller teknisk avlyssning ska riktas mot den personen.
         
         
         Ärenden som gäller teleavlyssning, bostadsavlyssning
            och teknisk avlyssning som riktas mot en misstänkt som
            berövats sin frihet på grund av brott ska den
            anhållningsberättigade tjänstemannen
            föra till domstol så snart det är möjligt,
            dock inom 24 timmar från det att tvångsmedlet
            riktades mot den nya personen. Om domstolen inte beviljar tillstånd
            till teleavlyssning eller teknisk avlyssning, ska användningen
            av tvångsmedlet avslutas och de upptagningar som fåtts
            genom detta och anteckningarna om de uppgifter som fåtts
            genom detta genast utplånas.
         
         
         Förslaget innebär ett undantag från
            principen att beslut om teleavlyssning, bostadsavlyssning och teknisk
            avlyssning som riktas mot en misstänkt som berövats
            sin frihet på grund av brott alltid ska fattas av domstolen.
            Grundlagsutskottet har granskat beslutsprocessen i akuta fall och menat
            att det är rätt att den anhållningsberättigade
            tjänstemannen heller inte då kan besluta om teknisk
            avlyssning på hemfridsskyddade platser. Grundlagsutskottet
            har ansett att beslutet om teknisk avlyssning inte ens i akuta fall
            kan fattas av den anhållningsberättigade tjänstemannen
            på grund av den hemlighet i fråga om förtroliga meddelanden
            som grundlagens 10 § garanterar. Teleavlyssning ska alltid
            vara beroende av tillstånd från domstolen (GrUU
               36/2002 rd). Enligt utlåtandet måste
            lagförslaget ändras på den här punkten
            för att kunna behandlas i vanlig lagstiftningsordning.
         
         
         Med hänvisning till grundlagsutskottets utlåtande
            föreslår lagutskottet att 2 mom. stryks. 
         
         
         60 §. Underrättelse om användning
            av hemligt tvångsmedel.
         
         
         
             
            I 1 mom. föreskrivs det om skyldigheten
            att underrätta en misstänkt om teleavlyssning,
            inhämtande av information i stället för teleavlyssning,
            teleövervakning, systematisk observation, förtäckt
            inhämtande av information, teknisk observation och kontrollerade
            leveranser som han eller hon berörts av. På yrkande
            av en anhållningsberättigad tjänsteman
            får domstolen enligt 2 mom. besluta att underrättelsen
            enligt 1 mom. till den misstänkte får skjutas
            upp med högst två år åt gången,
            om det är motiverat för att trygga pågående
            inhämtande av information, trygga statens säkerhet
            eller skydda liv eller hälsa. Domstolen får besluta
            att underrättelsen ska utebli, om det är nödvändigt
            för att trygga statens säkerhet eller skydda liv
            eller hälsa.
         
         
         Paragrafens 3 mom. gäller att underrätta en misstänkt
            som varit föremål för en täckoperation,
            bevisprovokation genom köp och styrd användning
            av informationskällor. På yrkande av en anhållningsberättigad
            tjänsteman får domstolen enligt 4 mom. besluta
            att underrättelsen enligt 3 mom. till den misstänkte
            får skjutas upp med högst två år åt
            gången eller helt och hållet utebli, om det är
            motiverat för att trygga pågående eller
            framtida inhämtande av information, trygga statens säkerhet
            eller skydda liv eller hälsa.
         
         
         Det sägs inte i motiven varför 4 mom. till skillnad
            från 2 mom. ska föreskriva om samma villkor för
            uppskjuten och utebliven underrättelse. Utskottet anser
            att grunderna för att låta underrättelsen
            utebli helt och hållet bör vara strängare än
            för att skjuta upp den. Det kan anses motiverat med en
            bestämmelse i analogi med 2 mom., där de olika
            fallen skiljs åt med tydligt differentierad tröskel.
            Därför föreslår utskottet att
            paragrafen omarbetas så att 2 och 4 mom. slås samman
            och blir ett nytt 3 mom. Samtidigt bör 2 mom. kompletteras
            så att den också beaktar framtida inhämtande
            av information. Av ändringen följer att 3 mom.
            i lagförslaget blir 2 mom.Följaktligen
            blir 5 mom. i lagförslaget 4 mom. och hänvisningen
            ska gälla 3 mom. Det nuvarande 6 mom. blir 5 mom.
         
         
         65 §. Tillsyn över användningen
            av hemliga tvångsmedel.
         
         
         
            Inrikesministeriet ska enligt 2 mom. årligen
            lämna riksdagens justitieombudsman en berättelse
            om hur hemliga tvångsmedel och skyddandet av dem har använts
            och övervakats. För klarhetens skull konstaterar
            utskottet att berättelsen också ska täcka
            in gränsbevakningsväsendets åtgärder.
         
         
         4. Lag om ändring av häktningslagen
         
         11 kap. Granskning av fängelselokaler och häktade
         
         9 §. Förfarande och protokoll.
         
         Utskottet föreslår ovan en ny 8 kap. 18 § i
            tvångsmedelslagen och följaktligen bör
            2 mom. inte hänvisa till 8 kap. 32 § utan till
            33 §.
         
         
         5. Lag om ändring av fängelselagen
         
         1 kap. Allmänna bestämmelser om verkställighet
            av fängelse	
         
         
         11 §. Handräckning. 
         
         I anknytning till omorganiseringen av brottspåföljdsområdet
            antog riksdagen den 15 februari 2011 en lag om ändring
            av fängelselagen (RP 279/2010 rd - LaUB 35/2010 rd).
            Genom lagen ändrades 1 kap. 11 § 1 mom. så att
            "Fångvårdsväsendet" ändrades
            till "Brottspåföljdsmyndigheten". Utskottet
            harmoniserar 1 mom. med den här lagändringen.
            Därmed behöver också ingressen justeras.
         
         
         16 kap. Granskning av fängelselokaler och fångar
         
         9 §. Förfarande och protokoll. 
         
         Utskottet föreslår ovan en ny 8 kap. 18 § i
            tvångsmedelslagen och följaktligen bör
            2 mom. inte hänvisa till 8 kap. 32 § utan till
            33 §.
         
         
         12. Lag om ändring av lagen om verkställighet
            av böter
         
         
         42 §. Bestämmande över egendom som
            dömts förverkad.
         
         
         
             Polisstyrelsen bestämmer enligt 1 mom. om
            de verkställighetsåtgärder som avser egendom
            som dömts förverkad, och den kan ge polisinrättningen
            rätt att förordna om åtgärder. Momentet
            beaktar inte tullmyndighetens status. Utskottet föreslår
            att momentet kompletteras med en mening om att Tullstyrelsen bestämmer om
            de verkställighetsåtgärder som avser
            egendom som dömts förverkad i tullbrottmål.
         
         
         19. Lag om ändring av 15 och 23 § i lagen
            om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden
         
         
         15 §. Begränsningar i användningen
            av tvångsmedel.
         
         
         Riksdagen antog den 1 februari 2011 en lag om ändring
            av 15 § i lagen om internationell rättshjälp
            i straffrättsliga ärenden (RSv 286/2010
            rd — RP 285/2010 rd). I och
            med den ändrades 15 § 2 mom. så som det
            lyder i lag 547/2007. Den nu aktuella paragrafens 2 mom. bör
            samordnas med lagändringen. Av samma orsak bör
            ingressen justeras.
         
         
         Utskottet föreslår ovan en ny 8 kap. 18 § i tvångsmedelslagen
            och följaktligen bör 2 mom. inte hänvisa
            till 8 kap. 23 § utan till 24 §.
         
         
         23 §. Användning av tvångsmedel
            för inhämtande av bevis och för säkerställande
            av verkställigheten av en förverkandepåföljd.
         
         
         
             I 1 mom. anges de tvångsmedel som får
            användas för att inhämta bevis och säkerställa
            verkställigheten av en förverkandepåföljd.
            Av misstag har kontrollerad leverans uteblivit. Utskottet föreslår
            att det läggs till i lagförslaget.
         
         
         33. Lag om ändring av 65 § i värnpliktslagen
         
         65 §. Undersökning som klarlägger
            bruk av narkotika.
         
         
          Utskottet föreslår ovan en ny 8 kap. 18 § i
            tvångsmedelslagen och följaktligen bör
            2 mom. inte hänvisa till 8 kap. 29 § utan till
            30 §.
         
         
         35. Lag om ändring av militära disciplinlagen
         
         25 a §.
         
         Utskottet föreslår ovan en ny 8 kap. 18 § i
            tvångsmedelslagen och följaktligen bör
            1 mom. inte hänvisa till 8 kap. 29 § utan till
            30 §.
         
         
         54. Lag om ändring av 35 § i lagen om radiofrekvenser
            och teleutrustningar
         
         
         35 §. Handräckning.
         
         Utskottet föreslår ovan en ny 8 kap. 18 § i
            tvångsmedelslagen och följaktligen bör
            2 mom. inte hänvisa till 8 kap. 30 § utan till
            31 §.
         
         
         61. Lag om ändring av 50 och 50 a § i lagen
            om privata säkerhetstjänster
         
         
         50 §. Tillfälligt återkallande
            av godkännande som väktare eller som utförare
            av säkerhetsskyddsuppgifter.
         
         
         Utskottet föreslår ovan en ny 8 kap. 18 § i
            tvångsmedelslagen och följaktligen bör
            2 mom. inte hänvisa till 8 kap. 30 § utan till 31 §.
         
         
         62. Lag om ändring av 7 och 8 § i lagen om förbud
            mot anordningar som försvårar trafikövervakningen
         
         
         8 §. Kroppsvisitation.
         
          Utskottet föreslår ovan en ny 8 kap. 18 § i
            tvångsmedelslagen och följaktligen bör
            paragrafen inte hänvisa till 8 kap. 30 § utan
            till 31 §.
         
         
         67. Lag om ändring av 5 kap. i tvångsmedelslagen
            (Nytt lagförslag)
         
         
         5 kap. Genomsökning
         
         7 a §. Domstolsprövning av husrannsakan. 
         
         På grund av avgörandena från europeiska
            domstolen för de mänskliga rättigheterna
            har utskottet ovan föreslagit att den nya tvångsmedelslagen (lagförslag
            2) kompletteras med en paragraf om domstolsprövning av
            husrannsakan (ny 10 kap. 18 §). Eftersom den aktuella lagstiftningsreformen
            möjligen väntas träda i kraft först
            i början av 2014, anser utskottet att en motsvarande bestämmelse
            på samma grunder behöver tas in i den gällande
            tvångsmedelslagen redan tidigare.
         
         
         Ikraftträdande och övergångsbestämmelse. 
         
         Av orsaken ovan avses den föreslagna lagen träda
            i kraft så snart som möjligt.
         
         
         För tydlighetens skull föreslår utskottet
            dessutom en övergångsbestämmelse om att
            denna lag tillämpas på husrannsakan som förrättas
            efter det att denna lag trädde i kraft.